Особенности наследования и иного посмертного перехода отдельных видов имущества

 

Наследование прав участия (членства) в юридических лицах. Поскольку граждане могут быть учредителями (участниками) юридических лиц, логичен вопрос о возможности наследования права участия (членства) умершего в тех или иных правосубъектных организациях. Ответ на него зависит от самой организации и особенностей ее устройства (организационно-правовой формы). В тех организациях, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные, благотворительные и иные фонды - п. 3 ст. 48 ГК), а иногда в которых они не имеют и самого членства (ст. 118 ГК), вопроса о наследовании не возникает в принципе за отсутствием объекта наследования. Если умерший гражданин был собственником имущества организации - частного учреждения (абз. 3 п. 2 ст. 48, ст. 120 ГК), в состав наследства входит все имущество данного учреждения, при этом при переходе права собственности на данное имущество само учреждение сохраняет в отношении него право оперативного управления (п. 2 ст. 300 ГК). Не столь однозначно обстоит дело с участием умершего в хозяйственном товариществе, обществе и производственном кооперативе (организациях коммерческих), а также в потребительском кооперативе (организации некоммерческой). Имущественное существо данных - обязательственных - прав (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК) не позволяет сомневаться в возможности их наследования, а при необходимости - также и доверительного управления (ст. 1173 ГК), в то же время учитывая различия между указанными формами организаций и принципами членства в них, каждый случай наследования такого права требует отдельного рассмотрения (ст. 1176, 1177 ГК).

1) Всякое хозяйственное товарищество (полное и коммандитное) основано на приоритете личного участия в нем, поэтому смерть кого-либо из полных товарищей - основание для прекращения товарищества (его ликвидации как юридического лица): товарищество может продолжить свою деятельность, только если это предусмотрено его учредительным договором или соглашением остающихся участников (п. 1 ст. 76 и ст. 81 ГК, а также п. 1 ст. 86 ГК). В случае смерти полного товарища его наследник вправе вступить в товарищество только с согласия других его участников, а также при условии соблюдения других требований закона. Так, гражданин должен приобрести статус предпринимателя, а организация должна быть коммерческой, кроме того, вступление наследника в товарищество возможно, если он не является полным товарищем в другом товариществе, в противном случае - при условии прекращения его членства там (п. 4 ст. 66, п. 2 ст. 69 ГК). Если по каким-то объективным или субъективным причинам наследник в товарищество не вступает, он вправе получить: a) стоимость части имущества товарищества, соответствующую доле умершего участника в складочном капитале товарищества (по общему правилу); b) иную денежную выплату (согласно учредительного договора товарищества); c) часть имущества товарищества в натуре (по согласованию с другими участниками товарищества). Наследник полного товарища отвечает по обязательствам товарищества перед третьими лицами в пределах перешедшего к нему по наследству имущества в течение 2 лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором участвовал наследодатель (п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 1176 ГК). Иное дело - вкладчики, которые в отличие от полных товарищей свободны от требования наличия у них статуса предпринимателя, не участвуют в предпринимательской деятельности коммандиты, не управляют ею и не ведут ее дела (п. 4 ст. 66, п. 1 ст. 82, ст. 84 ГК, а также ст. 85 ГК). В случае смерти вкладчика его доля в складочном капитале коммандиты входит в состав наследства, а ее наследник без необходимости соблюдения каких-либо условий становится вкладчиком данной коммандиты (п. 2 ст. 1176 ГК).

2) Участие в обществах с ограниченной и с дополнительной ответственностью не сопряжено с какими-либо особыми требованиями, личность участника здесь обычно значения не имеет, а его смерть не колеблет устойчивости общества. Поэтому доли в уставном капитале данных обществ наследуются свободно. До принятия наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом. И только в особых случаях, когда это прямо предусмотрено уставом общества, получение наследником доли участия (членства) в обществе требует согласования с другими участниками общества. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней (или иного определенного уставом общества срока) с момента обращения к участникам общества наследник получил письменное согласие всех участников или, по крайней мере, ни от одного из них не получил письменного отказа. Если же участники, воспользовавшись своим правом, блокируют наследование доли участия (членства) в обществе, доля умершего переходит к обществу, которое в течение одного года (или в более короткий срок согласно устава) с момента перехода к нему такой доли обязано выплатить наследнику действительную стоимость доли или по согласованию с ним предоставить на соответствующую сумму имущество общества в натуре. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, и выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала, а если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму (п. 6 ст. 93, а также пп. 3 ст. 95 ГК, пп. 7, 8 ст. 21, пп. 5, 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

3) Всякое акционерное общество (закрытое и открытое) - форма объединения капитала и наиболее устойчивая организация: его устойчивость не зависит от динамики акционеров, а капитал гарантирован от уменьшения при их выходе и максимально автономен (акционер не может требовать от самого общества каких-либо выплат, он может только продать свои акции и, таким образом, выйти из общества или сократить свое финансовое участие в нем и удовлетворить имущественный интерес с учетом ликвидности и рыночной стоимости отчуждаемых акций). Поэтому в случае смерти акционера всякого акционерного общества его акции входят в состав наследства, а получивший эти акции наследник становится участником данного акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК). Свободу наследования акций могут ограничивать закон или устав общества путем ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 99 ГК). Если в результате наследования эти лимиты превышены, наследник должен произвести отчуждение соответствующей части акций.

4) В производственных кооперативах (артелях) личность члена также обычно значения не имеет, а динамика членов не влияет на устойчивость кооператива, поэтому пай (членство в кооперативе) наследуется свободно: наследник умершего члена кооператива может претендовать на членство в кооперативе и в таком случае должен быть принят в кооператив. И только если это вступает в противоречие с законом (как известно, кооператив - форма объединения и организации коллективного труда граждан; в свою очередь, участие в кооперативе юридических лиц может предусматриваться законом или уставом кооператива - п. 1 ст. 107 ГК) или прямо запрещено уставом кооператива, наследование пая (членства в кооперативе) невозможно. В таких случаях кооператив обязан выплатить наследнику (в том числе наследующему по завещанию юридическому лицу): a) стоимость пая умершего члена кооператива, т.е. его взнос в паевой фонд кооператива и соответствующую этому взносу часть чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда (при этом состав и порядок определения размера пая определяются уставом кооператива); b) другие выплаты, причитавшиеся умершему члену кооператива, - заработную плату, премии, доплаты (п. 4 ст. 111 ГК, см. п. 3 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закона о производственных кооперативах).

5) В потребительских кооперативах (жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных, иных) пай умершего члена входит в состав наследства, поэтому наследник умершего члена имеет право (но не обязанность) на членство в данном кооперативе (п. 1 ст. 1177 ГК). Отсюда кооператив (отдельные его члены): a) не вправе отказать наследнику вступить в кооператив (в том числе по мотивам нецелесообразности, отсутствия соответствующих материальных потребностей, предпочтительности приема в члены других лиц, например из числа уже состоящих в данном кооперативе или их родственников, и т.п.); b) не вправе требовать от наследника вступления в кооператив. Правила п. 1 ст. 1177 ГК являются императивными*(550). Что же касается правила п. 2 ст. 1177 ГК, посвященного случаям сонаследования пая, то его, вопреки известному мнению, не следует понимать так, будто бы членом кооператива здесь всякий раз может и должен становиться только один из сонаследников, при этом все прочие сонаследники могут и должны получить имущественную (денежную или натуральную) компенсацию*(551). Дело в том, что потребительский кооператив - добровольное объединение, в основном создаваемое с целью удовлетворения материальных потребностей членов (п. 1 ст. 116 ГК), поэтому пай (членство) в кооперативе дает право на получение имущества, а само право на пай (членство) - не самоцель, а только средство достижения конкретных кооперативных целей (получения квартиры, дачи, гаража и т.п.). В самом деле, члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и т.п., приобретают право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК). Кроме того, сонаследование пая, о котором идет речь в п. 2 ст. 1177 ГК, может быть не только по закону, но и по завещанию, к тому же отнюдь не всегда при сонаследовании имеет место конфликт интересов сонаследников (например, пай может быть завещан супругам, которые после полного его накопления приобретают право общей собственности на соответствующее имущество, - ст. 1164 ГК). Отсюда п. 2 ст. 1177 ГК не блокирует членство в потребительском кооперативе для сонаследников пая, а лишь касается тех случаев сонаследования, когда сочленство в кооперативе (в том числе последующего возникновения общего права на результат кооперативной деятельности) исключается по каким-либо причинам - объективным или субъективным (например, в силу закона или если один из сонаследников не желает вступать в кооператив, предпочитая получить взамен компенсацию). Именно в таких случаях судьбу наследуемого пая, с одной стороны, с другой - вопрос о компенсациях (в том числе порядок, способы и сроки их выплат) должно определять законодательство (о потребительских кооперативах) и учредительные документы (устав конкретного кооператива). А поскольку в п. 2 ст. 1177 ГК речь идет о приеме в члены кооператива одних лиц и о выплате компенсации другим лицам из числа сонаследников пая (но не о разделе результата кооперативной деятельности в виде квартиры, дачи или гаража), отнюдь не случайна ссылка именно на законодательство и устав (а не на ст. 1168 и 1170 ГК).

Наследование предприятия. Наследование прав участия (членства) отличается от наследования предприятия: в первом случае наследуется объект в виде права участия в субъекте (юридическом лице), во втором - принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности имущественный комплекс, который признается недвижимостью и в состав которого входят все предназначенные для его деятельности виды имущества (в том числе земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги, другое имущество (ст. 132 ГК). Особенности наследования предприятия как имущественного комплекса, который может быть в динамичном (работающем) или статичном (не работающем) состоянии, - в следующем.

1) При наследовании предприятия наследуется все входящее в его состав имущество как единый имущественный комплекс (сложная вещь - ст. 134 ГК), однако в завещании (одном или нескольких) наследодатель может по-разному определить судьбу конкретного имущества, входящего в состав предприятия (п. 1 ст. 1119, ст. 1120 ГК). Наследуемое предприятие может потребовать доверительного управления (ст. 1173 ГК).

2) Преимущественное право при наследовании предприятия как имущественного комплекса имеют те наследующие по завещанию или по закону граждане, которые на день открытия наследства имеют статус индивидуального предпринимателя, или наследующие по завещанию коммерческие организации (ст. 23, п. 2 ст. 50 ГК). Такого - преимущественного - права при наследовании предприятия не имеют прочие лица, в том числе: a) граждане, не имеющие статуса предпринимателя, но участвующие в коммерческих организациях; b) некоммерческие организации, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность согласно абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. О преимущественном праве указанных лиц можно говорить, если имеют место два и более наследника, которые наследуют при прочих равных условиях, и только если судьба наследуемого предприятия конкретно не определена в завещании. Поэтому при наследовании по закону гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие только перед наследниками той же очереди, но он не имеет преимущества перед наследниками предыдущей очереди (п. 1 ст. 1141 ГК). При наследовании по завещанию гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие, если завещание лишь определяет наследственные доли или, по крайней мере, не определяет, кому именно из наследников предприятие предназначается (п. 1 ст. 1119, ст. 1122 ГК), но он не имеет преимущества перед наследником, которому предприятие завещано. Последнее замечание касается и тех случаев, когда наследнику предприятия по завещанию противостоит гражданин-предприниматель из числа законных наследников: преимущественное право в ст. 1178 ГК не ограничивает свободы завещания (ср. с абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК). С учетом этих замечаний наследник, имеющий преимущественное право на наследуемое предприятие, может претендовать на него независимо от того, какова его доля в наследстве и какое место в нем занимает предприятие. При несоразмерности наследственной доли такого наследника стоимости предприятия он должен либо компенсировать эту несоразмерность (путем предоставления другим наследникам иного имущества из состава наследства, уплаты им денег и т.п.), либо отказаться от осуществления преимущественного права (ст. 1170, 1178 ГК).

3) В следующих трех случаях: a) если никто из наследников не имеет преимущественного права; b) если наследник, имеющий преимущественное право, не воспользовался им; c) если преимущественное право имеют два и более наследника, претендующие на предприятие (например, два гражданина-предпринимателя, которые при отсутствии завещания являются первоочередными законными наследниками, или если такие лица наследуют по завещанию, в котором не указано, кому из них предприятие предназначается), - предприятие во имя сохранения целостности разделу между наследниками не подлежит, а поступает в их общую долевую собственность согласно причитающимся наследственным долям (ст. 1122, п. 2 ст. 1141 ГК). В то же время во изменение этого диспозитивного правила закона наследники могут заключить особое соглашение, которое будет иначе определять судьбу унаследованного ими предприятия.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Советское законодательство предусматривало конструкцию колхозного (единоличного крестьянского) двора, а с 1987 г. - колхозного двора и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве (ст. 126-133, 134 ГК 1964 г.). Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - хозяйство) появилось в пореформенный период*(552). Современное хозяйство может быть: a) одночленным (образованным и состоящим из одного гражданина) или b) объединением граждан (членов хозяйства), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Членами хозяйства могут быть дееспособные граждане, связанные родством и (или) свойством: a) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов (но не более чем из 3 семей); b) иные граждане, не состоящие в родстве с главой хозяйства (но не более 5 человек). Дети, внуки, братья и сестры членов могут стать членами хозяйства по достижении 16 лет. Членом хозяйства не может быть юридическое лицо. Хозяйство (кроме одночленного) создается и действует на основании соглашения, его подписывают все члены, в него вносятся все изменения, касающиеся выбывших (в результате выхода или смерти) и вновь принятых членов, а также смены главы. Хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации (которая осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей).

Хозяйство не является юридическим лицом, поэтому, даже будучи объединением граждан, представляет собой договорную неправосубъектную организацию, которую в гражданском обороте представляет гражданин-предприниматель - глава хозяйства. Главой признается один из членов хозяйства: он без доверенности действует от имени хозяйства, представляет его интересы и совершает сделки. Все это отличает современные хозяйства от тех, которые создавались и действовали как юридические лица по Закону о КФХ. И хотя последний утратил силу, созданные в соответствии с ним хозяйства вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 г., в отношении них нормы Закона о КФХ и других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих деятельность хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных актов Российской Федерации или существа правоотношения (ст. 23 Закона о КФХ). Итак, в данный - переходный - период допускается существование двух типов хозяйств - не обладающих статусом юридического лица и являющихся юридическими лицами (подробнее - пп. 1-3 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 4, 5, 14, 16-18, пп. 2, 3 ст. 23 Закона о КФХ).

Имущество колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, принадлежало членам на праве совместной собственности (ст. 126, 134 ГК 1964 г.). Имущество пореформенных хозяйств, созданных как юридические лица, несмотря на это обстоятельство, принадлежало не хозяйству, а его членам на праве долевой собственности, а в качестве исключения (при единогласном решении членов) - совместной (ст. 15 Закона о КФХ). В современном одночленном хозяйстве собственником имущества является глава (п. 2 ст. 23 ГК). Имущество хозяйства-организации (земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспорт, инвентарь, другое имущество, плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности хозяйства)*(553) находится в совместной собственности членов (законный режим имущества хозяйства), при этом их доли признаются равными. Договор может изменить как равенство долей в совместной собственности, так и саму совместную собственность на долевую с обязательным определением доли каждого члена (договорный режим имущества хозяйства). Вместе с тем, учитывая ряд факторов: a) неправосубъектность хозяйства и известную близость между совместной и долевой собственностью (п. 5 ст. 244, п. 3 ст. 254 ГК); b) принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК, пп. 3, 6 ст. 4 Закона о КФХ); c) отсутствие соответствующих запретов со стороны п. 1 ст. 257 ГК и п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, - между членами хозяйства можно предположить и такой договор, который распространяет договорный режим не на все, а на часть имущества (отдельные объекты) хозяйства, а значит, и сосуществование в рамках одного хозяйства совместной и долевой собственности членов. При таком - комбинированном - режиме налицо множественность субъектов (членов хозяйства) при единстве объекта (совокупного хозяйственного имущества) и права собственности с той особенностью, что в отношении одних объектов из состава имущества доли членов в праве определены, а в отношении других - нет (ср. с п. 1 ст. 42 СК). Итак, хозяйства-организации могут быть с совместной, долевой и комбинированной собственностью членов (ст. 257, п. 3 ст. 258 ГК, ст. 1, 3, 6 Закона о КФХ). Члены хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом хозяйства. Порядок владения, пользования и распоряжения последним определяет соглашение. Имуществом хозяйства распоряжается глава в интересах хозяйства, всякая его сделка считается совершённой в интересах хозяйства, пока не доказано иное. При выходе из хозяйства член имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности (но не на имущество в натуре). Имущество хозяйства подлежит разделу только при выходе всех членов и прекращении хозяйства. Каждый член имеет право на личный доход - часть доходов от деятельности хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции. Размер и форму выплаты личного дохода определяет соглашение (ст. 257, 258 ГК, пп. 2, 3 ст. 6, ст. 7-9, п. 2 ст. 15 Закона о КФХ).

Статья 560 ГК 1964 г. запрещала наследование в имуществе колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем - и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Этот принцип обеспечивал устойчивость дворов (хозяйств) и знал лишь одно исключение: наследование имущества члена двора (хозяйства) было возможным, если после его смерти других членов двора (хозяйства) не оставалось, т.е. при прекращении двора (хозяйства). Он действовал до 1996 г. вплоть до признания его неконституционным*(554). Сегодня наследование имущества члена хозяйства (в том числе пореформенного, созданного как юридическое лицо с правом долевой или совместной собственности членов) регулирует ст. 1179 ГК, при этом Закон о КФХ (ст. 10, 21) лишь отсылает к ГК РФ, ограничиваясь единственным специальным правилом: если не осталось ни одного из членов хозяйства или их наследников, желающих продолжить хозяйство, последнее прекращается. В отличие от ст. 560 ГК 1964 г., устанавливавшей запрет, в п. 1 ст. 1179 ГК РФ закреплено дозволение: после смерти любого члена хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях (по завещанию или по закону). Правда, в п. 1 ст. 1179 ГК сказано о необходимости соблюдения правил только о совместной собственности (ст. 253-255 ГК) и о самом хозяйстве (ст. 257-259 ГК), именно о совместной собственности идет речь и в п. 2 ст. 1179 ГК. Отсюда может показаться, что ст. 1179 ГК не касается хозяйств с долевой собственностью членов. Однако в пользу иного - распространительного - ее толкования говорит следующее: a) законный режим имущества хозяйства - право совместной собственности (из чего можно предположить и большую его распространенность, на что, видимо, и ориентировался законодатель), при этом выход на правила о долевой собственности и на хозяйства с долевой собственностью членов обеспечивают п. 3 ст. 254 и п. 1 ст. 257 ГК (упоминаемые в п. 1 ст. 1179 ГК); b) в хозяйствах с комбинированным режимом имущества было бы нелогичным связывать правила п. 2 ст. 1179 ГК только с частью такого режима (правом совместной собственности), оставляя без внимания другую его часть (право долевой собственности); c) действие правил п. 2 ст. 1179 ГК, обеспечивающих устойчивость хозяйства путем сбережения его имущества (о чем подробнее пойдет речь далее), едва ли по замыслу законодателя должно зависеть от вида общей собственности членов - иное повлечет "внутрихозяйственную дискриминацию", меньшую устойчивость хозяйств с долевой собственностью членов, а то и вовсе поставит под вопрос целесообразность их существования. Итак, конструкция ст. 1179 ГК такова, что правила ее п. 2 посвящены хозяйствам, представляющим собой организацию граждан, а правило п. 3 - всем хозяйствам.

Наследование имущества члена хозяйства зависит от: a) организационного устройства хозяйства и режима его имущества; b) членства наследника в хозяйстве.

Если умерший был единственным членом хозяйства, наследуется все его имущество (включая хозяйственное). Наследник может продолжить хозяйство, которое при условии соблюдения формальностей новируется по субъектному составу. Несколько наследников, пожелавших продолжить хозяйство, должны заключить соглашение (ст. 4 Закона о КФХ), при этом со ссылкой на ст. 1164 ГК очевидно следующее. Если наследники получили хозяйственное имущество по завещанию, в котором указано на конкретное наследуемое каждым из них имущество, они являются субъектами раздельной собственности и, продолжая хозяйство, должны определить режим его имущества, выбрав между общей совместной, долевой или комбинированной собственностью. Если же наследники получили хозяйственное имущество по закону или по завещанию, в котором не указано конкретное наследуемое каждым из них имущество, они имеют на него право долевой собственности, а значит, аналогичным будет и режим имущества продолжаемого хозяйства: о режиме совместной собственности здесь можно говорить только после раздела хозяйственного имущества (ст. 1165 ГК), прекращения долевой собственности и последующего нового объединения имущества раздельными собственниками согласно общему правилу п. 1 ст. 257 ГК. В самом деле: a) возникшая в силу ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, что не в силах изменить даже соглашение (ср. п. 5 ст. 244 ГК); b) возникшая в силу ст. 1164 ГК долевая собственность не противоречит п. 1 ст. 257 ГК, в котором говорится, что исключение из общего правила о совместной собственности может предусматривать закон (и не соответствует п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, где говорится о возможности ее установления только соглашением членов хозяйства). При отсутствии у наследника (наследников) желания (возможности) продолжить хозяйство (в том числе если членству препятствует ст. 3 Закона о КФХ или если единственный наследник по завещанию - юридическое лицо, которое не может быть членом), хозяйство прекращается, а его имущество подлежит разделу (п. 3 ст. 1179 ГК).

Если умерший был одним из членов хозяйства, наследование его личного имущества регулируют общие правила, тогда как наследование имущества хозяйства (пп. 2, 3 ст. 257 ГК, пп. 1, 2 ст. 6 Закона о КФХ) требует соблюдения правил об общей собственности (п. 1 ст. 1179 ГК), а также п. 2 ст. 1179 ГК. Последний посвящен судьбе имущества любого умершего члена хозяйства (в том числе главы), его назначение - путем сбережения имущества обеспечить устойчивость хозяйства. Не случайно наследование имущества члена хозяйства зависит от двух обстоятельств - является ли наследник членом данного хозяйства, а если нет - вступает ли он в члены.

1) Если на момент открытия наследства наследник - член хозяйства (или вступает в члены), он наследует долю умершего в праве общей собственности (но не конкретное имущество, соответствующее этой доле и подлежащее определению, в частности, при разделе имущества хозяйства - п. 3 ст. 1179 ГК). Теоретически, основываясь на потенциале п. 3 ст. 258 ГК, наследование доли в праве совместной собственности может не повлиять ни на сохранение в хозяйстве режима совместной собственности, ни на равенство долей всех его членов. Однако практически наследование доли в праве совместной собственности с равенством долей, скорее всего, потребует ревизии правового режима имущества хозяйства - перехода от совместной собственности к долевой или отказа от равенства долей при сохранении совместной собственности. В этом заинтересован тот наследник (отдельные наследники), который усиливает свое присутствие в хозяйстве относительно других членов (в последующем это может сказаться при выходе из хозяйства). Наследование доли в праве долевой собственности в большей степени влияет на пропорцию долей и изменение соглашения, при этом исключение могут составить лишь случаи, когда долю наследуют все члены при сохранении изначальной пропорции их участия в хозяйстве. Для хозяйств с комбинированным режимом имущества уместны оба замечания. Есть, впрочем, и иные мнения. Так, одни авторы считают, будто бы наследование доли в праве долевой собственности может привести к отступлению от сложившегося в хозяйстве соотношения долей, тогда как наследование доли в совместной собственности влечет необходимость определения долей, которые уже не могут считаться равными, а поскольку закон не предусматривает определение долей сособственников без раздела общего имущества (выдела доли), такое определение влечет переход от совместной собственности к долевой во всяком случае*(555). Другие полагают, будто бы при наследовании доли несколькими членами соответствующее ей имущество должно поступить в их долевую собственность (кроме случая особого соглашения о сохранении совместной собственности), но если наследуют отдельные (а не все) члены, совместная собственность всегда трансформируется в долевую*(556). Однако согласиться ни с тем, ни с другим нельзя уже потому, что сам закон (п. 3 ст. 258 ГК), предусматривая в праве совместной собственности равенство долей в качестве общего правила (в том числе и для случаев наследования доли одного члена другим членом): a) не требует безусловного равенства долей; b) позволяет регулировать пропорцию долей соглашением без раздела имущества и вне связи с разделом. К тому же во втором случае необоснованное смешение понятий "наследуемая доля" и "имущество, соответствующее наследуемой доле" чревато "столкновением" с ч. 1 ст. 1164 ГК, согласно которой общая собственность наследников - всегда долевая.

2) Если наследник - не член данного хозяйства (и не вступает в члены), он имеет право на компенсацию, соразмерную наследуемой им доле. Подробнее об этом - далее.

a) Поскольку п. 2 ст. 1179 ГК посвящен праву наследника на компенсацию, а не принятию его в члены хозяйства, у наследника нет права претендовать на членство (в том числе оспаривать отказ, который возможен по любым причинам и даже без их объяснения). Но именно потому, что наследник имеет право на компенсацию, он вправе требовать ее получения, даже если члены из-за нежелания (невозможности) ее выплаты готовы принять его в хозяйство.

b) Исходя из смысла и императивности редакции п. 2 ст. 1179 ГК вопрос о том, возможна ли выплата компенсации не в денежной, а в иной (натуральной или смешанной) форме, предполагает отрицательный ответ: во имя обеспечения устойчивости хозяйства и стабильности выполняемых им функций хозяйственное имущество должно быть защищено от уменьшения, а значит, наследник не должен иметь права на его получение в натуре. Положительным ответ может быть лишь в том случае, если речь идет о нереализованном умершим членом хозяйства праве на личный доход, который может выплачиваться по соглашению между членами хозяйства в денежной и (или) натуральной форме (п. 2 ст. 15 Закона о КФХ). Сходные правила, сберегающие имущество хозяйства при выходе из него члена, говорят о выплате последнему именно денежной компенсации (п. 2 ст. 9 Закона о КФХ). Однако есть и другое мнение, согласно которому в рамках п. 2 ст. 1179 ГК по соглашению между наследником и членами хозяйства наследнику может быть выплачена в натуре часть причитающейся доли, за исключением основных средств*(557).

c) Поскольку хозяйство - организация неправосубъектная, должник по выплате наследнику (кредитору) компенсации - не хозяйство, а все его члены. Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности членов хозяйства по ее выплате с осуществлением ими предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК), члены хозяйства выступают в качестве долевых должников (для наследника же предпочтительнее был бы солидаритет - ст. 323 ГК). Этот вывод, связанный с решением обязательственного вопроса, является общим для всех случаев выплаты компенсации и не зависит от вещно-правового режима конкретного хозяйства (т.е. из того, что его имущество обычно находится в совместной собственности членов, вовсе не следует, будто бы они являются солидарными должниками, долевыми же должниками они будут при долевой собственности). В то же время та или иная разновидность права общей собственности не является юридически иррелевантной при расчете членов хозяйства с наследником. При совместной собственности доли членов в данном вещном праве признаются равными, если соглашением не установлено иное (п. 3 ст. 258 ГК), поэтому при исполнении обязанности по выплате компенсации каждый член - должник наследника в пределах его доли, размер которой в силу принципа равенства долей зависит от количества членов. Так, если наследник претендует на компенсацию в 1 млн руб., то каждый из двух оставшихся в хозяйстве членов должен заплатить ему по 500 тыс. руб., каждый из четырех - по 250 тыс. руб., каждый из пяти - по 200 тыс. руб. и т.д. При неравенстве долей членов в совместной собственности, а также при долевой собственности членов объем долга каждого члена перед наследником определяет соглашение членов о распределении долей. Так, если после смерти одного из членов в хозяйстве осталось 2 члена, при этом с учетом перераспределенной доли умершего один получил 60%, а другой - 40%, то компенсация в размере 1 млн руб. должна выплачиваться наследнику каждым членом пропорционально его доле, т.е. 600 и 400 тыс. руб. При комбинированном режиме имущества хозяйства доля каждого члена при выплате наследнику компенсации зависит от соотношения между совместной и долевой собственностью (с учетом сказанного для того и другого вида).

d) Наследник и члены хозяйства должны согласовать два основных вопроса - срок выплаты компенсации и величину наследуемой доли, определяющей ее размер. Однако их несогласование несущественно: a) при несогласовании первого срок выплаты определяет суд (однако будь то соглашение или решение суда выплата должна состояться в течение года со дня открытия наследства против прежних 5 лет - см. п. 3 ст. 15 Закона о КФХ); b) при несогласовании второго доля считается равной долям других членов хозяйства. Впрочем, согласование наследником величины наследуемой доли с членами хозяйства возможно разве что для случаев совместной собственности членов, поскольку при долевой собственности (как, впрочем, и при совместной собственности с неравенством долей) доля устанавливается (определяется) соглашением (п. 3 ст. 6 Закона о КФХ), а будучи известной, она может быть предметом не согласования, а пересмотра. Однако согласно более категоричному мнению предусмотренная п. 2 ст. 1179 ГК возможность согласования наследником и членами хозяйства доли вступает в противоречие как с п. 3 ст. 258 ГК (который дает возможность такого согласования только членам хозяйства и только до момента смерти наследодателя), так и с самой универсальностью наследственного правопреемства*(558).

Итак, п. 2 ст. 1179 ГК, дифференцируя вопросы наследования имущества хозяйства для "членов" и "не членов", связывает их с наследуемым объектом (первые наследуют долю в праве общей собственности, вторые - денежную ее компенсацию), но он не дает других преимуществ "членам" перед "не членами". Поэтому если умерший член хозяйства имел супругу (также члена), однако завещание на долю в праве на имущество хозяйства совершил в отношении постороннего лица (не являющегося членом соседа), наследником во всяком случае будет сосед, супруга же умершего лишь вправе блокировать членство соседа в хозяйстве, а значит, предрешить вопрос в пользу наследования им не доли в праве, а компенсации.

Если наследуемое предприятие как имущественный комплекс по закону разделу между наследниками не подлежит и поступает в их долевую собственность (и только сами наследники могут изменить это диспозитивное правило, в том числе разделить предприятие), то возможность раздела имущества хозяйства, прекратившегося из-за смерти гражданина, предусматривает закон (ср. ч. 2 ст. 1178 и п. 3 ст. 1179 ГК). При совместной собственности членов доля в праве на общее имущество, причитающаяся каждому члену (включая наследника умершего члена), должна быть предварительно определена, при этом если соглашением членов не предусмотрено иное, такие доли признаются равными (п. 1 ст. 254, п. 3 ст. 258 ГК). После этого общее имущество делится между всеми управомоченными лицами пропорционально их долям. При долевой собственности членов имущество подлежит разделу согласно долям, определенным соглашением. При разделе имущества хозяйства в условиях его комбинированного режима уместны оба замечания. Имущество хозяйства делится по соглашению заинтересованных лиц, в противном случае - по решению суда, при этом несоразмерность между величиной доли и выделяемым в натуре имуществом устраняется выплатой денежной или иной компенсации (абз. 1 п. 4 ст. 252 ГК). Особенность раздела земельного участка регулирует ст. 1182 ГК.

Наследование земельных участков. Земельные отношения регулируют глава 17 ГК и специальные нормативные правовые акты*(559). На этом фоне особое внимание законодателя к вопросам наследования земельных участков не случайно и вопросов не вызывает. К тому же земельный участок (далее - участок) - особый объект наследования не только потому, что ему посвящены ст. 1181, 1182 ГК, но и потому, что вопрос о нем может возникать в связи с применением других правил главы 65 ГК, а именно при наследовании: a) предприятия, в состав которого входит участок, если наследники договариваются о разделе предприятия (п. 2 ст. 132, ст. 1178 ГК); b) имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, если данное имущество делится между наследниками (п. 2 ст. 257, п. 3 ст. 1179 ГК); с) ограниченно оборотоспособных вещей (см. п. 3 ст. 129, ст. 1180 ГК). Учитывая также особое место участка в системе объектов гражданских прав, вопрос о нем возникает и в связи с находящимися на нем объектами недвижимости (ст. 271, 273 ГК). Участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Граждане могут иметь участки на следующих вещных правах (подробнее см. ст. 216, п. 1 ст. 260, ст. 261, п. 3 ст. 264, ст. 265, п. 1 ст. 266, ст. 267, 268 ГК, ст. 20, 21 ЗК).

1) Право собственности, которое по общему правилу (если иное не установлено законом) распространяется на находящиеся в границах участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения. Собственник по общему правилу (если иное не предусмотрено законом и не нарушает права других лиц) вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под его поверхностью; он также вправе распоряжаться участком (в том числе продавать, дарить, отдавать в залог иди сдавать в аренду и иным образом, включая передачу по наследству), если закон не исключает его из оборота и не ограничивает в нем.

2) Право пожизненного наследуемого владения участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и в порядке, предусмотренным земельным законодательством. Последнее, в свою очередь, признает данное право за гражданами, только если оно возникло до принятия Земельного кодекса, напротив, после введения в действие Земельного кодекса предоставление участков гражданам на данном праве не допускается. Граждане, сохраняющие право пожизненного наследуемого владения, возникшее у них до принятия Земельного кодекса, имеют права владения и пользования участком, передаваемые по наследству, но кроме случая перехода права на данный участок по наследству они не вправе им распоряжаться.

3) До введения в действие Земельного кодекса граждане могли иметь участок на праве постоянного (бессрочного) пользования. Граждане, приобретшие это право до введения в действие Земельного кодекса, сохраняют его по сей день, но они не вправе распоряжаться этими участками (в том числе передавать их по наследству).

Не случайно в ст. 1181 ГК, посвященной наследованию участков, говорится только о правах собственности и пожизненного наследуемого владения, а в ст. 1182 ГК, посвященной разделу участка, - и вовсе только о праве собственности. Согласно ст. 1181 ГК в состав наследства умершего входит участок, принадлежавший ему на праве собственности, или принадлежавшее ему право пожизненного наследуемого владения участком, таким образом, в первом случае наследуется вещь, в другом - право, при этом по общему правилу (если иное не установлено законом), по наследству переходят в том числе находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты и растения (или право на них). Наследование такого имущества осуществляется на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону), на его принятие специальное разрешение не требуется. Ничего не меняется по существу и тогда, когда согласно п. 3 ст. 129 и п. 1 ст. 260 ГК наследуемый участок представляет собой ограниченную в обороте вещь: в таком случае подлежат применению правила ст. 1180 ГК, которые также предусматривают не особые правила наследования (п. 1), а возможность прекращения возникшего в результате наследования права собственности (абз. 2 п. 2). Так, участки на приграничных территориях по перечню, установленному Президентом РФ согласно законодательству о Государственной границе РФ, на иных установленных особо территориях Российской Федерации согласно федеральным законам, а также из земель сельхозназначения - вещи ограниченные в обороте. Они, в частности, не могут быть в собственности иностранцев и апатридов из-за ограничения законом правоспособности этих категорий физических лиц (п. 3 ст. 15 Земельного кодекса, ст. 3 Закона об обороте земель сельхозназначения). Тем не менее, если в собственности иностранца или апатрида по основаниям, допускаемым законом (в том числе наследованию), оказался участок (или доля в праве на него) из земель сельхозназначения, данное лицо обязано произвести отчуждение такого объекта (ст. 5, 11 Закона об обороте земель сельхозназначения).

Специальные правила о наследовании участка предусматривает не ст. 1181 ГК, а ст. 1182 ГК, посвященная особенностям его раздела наследниками*(560). Говоря иначе, ст. 1182 ГК касается ситуаций, когда: a) участок принадлежал наследодателю на праве собственности; b) после его смерти он поступил в общую собственность нескольких наследников; c) последние противятся сохранению общей собственности и ставят вопрос о его натуральном разделе. Подробнее об этом см. далее.

1) Вообще говоря, участок может быть делимым и неделимым в зависимости от того, возможен ли его раздел на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, кроме случаев, установленных федеральными законами (п. 2 ст. 6 ЗК).

a) С учетом п. 4 ст. 244 и ст. 1164 ГК объектом раздельной собственности наследников может быть только делимый участок и только при двух совокупных условиях: a) если он им завещан (при наследовании по завещанию) и b) если в завещании указана конкретная его часть, причитающаяся каждому наследнику. О разделе такого участка и ст. 1182 ГК говорить не приходится: раздел направлен на прекращение права общей собственности, в данном же случае юридически (завещанием) участок уже разделен на части, которые и стали объектами раздельной (а не общей) собственности наследников, поэтому проводимые ими мероприятия для обозначения границ собственных участков (огораживание забором, высаживание растений и т.п.) являются фактическими. Напротив, ст. 1182 ГК посвящена именно разделу участка между наследниками в связи с возникновением у них общей собственности. С учетом только что сказанного последняя возникает: в отношении делимого участка, наследуемого по закону или по завещанию, в котором не указана конкретная его часть, причитающаяся каждому наследнику*(561); в отношении неделимого участка. Кстати, ст. 1182 ГК, формально посвященная особенностям раздела участка, по содержанию имеет своим объектом не только подлежащие разделу делимые участки (п. 1), но и участки неделимые, в отношении которых предусмотрены иные последствия (п. 2).

b) С учетом правил ст. 1164 и п. 1 ст. 1182 ГК раздел участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется между несколькими наследниками по закону, а в соответствующем случае - по завещанию. Поскольку согласно ч. 1 ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, в п. 1 ст. 1182 ГК имеется в виду только долевая собственность (при этом не составляют исключения ни наследующие члены хозяйства, ни супруги, законный режим имущества которых - совместная собственность).

c) Наконец, с учетом абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК хотя ст. 1182 ГК посвящена особенностям раздела участка, она также касается случаев выдела доли (и части участка в натуре) при сохранении режима долевой собственности на оставшуюся часть участка.

2) Раздел участка, находящегося в долевой собственности наследников, в силу общего правила ст. 1165 ГК осуществляется по соглашению между ними, а поскольку участок - недвижимость, такое соглашение может быть заключено во всякое время, но только после выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК). На основании выданного нотариусом (иным должностным лицом) свидетельства орган Росрегистрации осуществляет государственную регистрацию права долевой собственности наследников на участок. Если после выдачи свидетельства, но до регистрации права собственности наследники заключат соглашение о разделе участка, то на основании того и другого документа регистрируются раздельные права собственности наследников на части участка. Если же наследники заключат соглашение о разделе участка после регистрации на него права долевой собственности, их раздельные права на части участка регистрируются на основании такого соглашения. Как бы там ни было, содержание свидетельства о праве на наследство в части определения причитающихся наследникам долей может не соответствовать заключенному наследниками соглашению о разделе участка. Это не препятствует регистрации прав раздельной собственности каждого наследника согласно условиям заключенного соглашения, в противном случае заинтересованные лица могут обжаловать отказ в регистрации права (пп. 2, 3 ст. 1165 ГК). В таком приоритете соглашения над свидетельством одновременно воплощены два принципа свободы - договора и распоряжения наследственным имуществом. Что касается последнего: a) если соглашение о разделе участка заключено до регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками имуществом, на которое они имеют право; b) если соглашение о разделе участка заключено после регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками собственным (общим) имуществом.

3) Свобода соглашения о разделе участка ограничена требованием закона о минимальном размере участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК). Всякий участок исходя из его назначения имеет минимальный размер, препятствующий чрезмерному дроблению участков и снижению их способности обеспечить ту или иную цель. Предельные (минимальные и максимальные) размеры участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Федерации, что же касается ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (п. 1 ст. 33 ЗК). Отсюда минимальный размер участка в конкретном случае зависит от его целевого назначения и территории, на которой он расположен (и "под юрисдикцию" которой попадает). Отмеченное очевидно и на частном уровне. Так, согласно п. 1 ст. 4 Закона "Об обороте земель сельхозназначения" минимальные размеры образуемых новых участков из земель сельхозназначения могут быть установлены законами субъектов Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве. Не допускается совершение сделок с участками из земель сельхозназначения (в том числе составление завещания и последующее наследование такого участка), если в результате образуются новые участки, размеры и местоположение которых не соответствуют требованиям закона. Не допускается выдел участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок из состава искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель, если размер выделяемого в натуре (на местности) участка меньше устанавливаемого субъектами Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве предельного минимального размера участка для искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель. Однако эти требования не распространяются на случаи выдела участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства сельхозпродукции по технологии, допускающей использование участков, размеры которых менее, чем минимальные размеры участков, установленные законами субъектов Федерации.

4) Раздел участка невозможен, если при этом нарушаются требования минимального размера участка. В этом случае возможно следующее.

a) Участок переходит к тому наследнику, который имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого участка (абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК). Так, член хозяйства, наследующий долю в праве общей собственности умершего члена, имеет преимущественное (перед наследниками, не являющимися членами и участниками общей собственности) право на получение в счет своей наследственной доли участка. Например, в случае смерти главы хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных законных наследников - жены (члена хозяйства) и сына (не члена), решивших разделить имущество хозяйства, преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли участка имеет жена, обладавшая на него совместно с наследодателем правом общей собственности (п. 1 ст. 1168 ГК). В другом примере в случае смерти главы одночленного хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных наследников по закону - жены (сельчанки) и сына (горожанина) - преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли участка опять-таки имеет жена, если она постоянно пользуется данным участком, в то время как сын не пользовался им и не был ранее участником общей собственности на него (п. 2 ст. 1168 ГК). Лицо, получившее в результате реализации преимущественного права в счет своей наследственной доли участок, обязано предоставить другим наследникам компенсацию для устранения несоразмерности между стоимостью участка и наследственной долей (ст. 1170 ГК).

b) Закон исходит из принципа единства преимущественного права и не делит его обладателей на "более преимущественных" и "менее преимущественных". Поэтому если правилом абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК пожелают воспользоваться несколько наследников, имеющих преимущественное право на получение участка, последний становится объектом их долевой собственности. Наследники, ставшие долевыми собственниками участка, должны предоставить другим наследникам компенсацию (ст. 1170 ГК). Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности по ее выплате с осуществлением преимущественными наследниками предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК), последние выступают в качестве долевых должников (тогда как для их кредиторов предпочтительнее был бы солидаритет - ст. 323 ГК).

c) Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка в счет своей наследственной доли или по той или иной причине не воспользовался им (в том числе из-за нежелания или невозможности выплатить компенсацию согласно ст. 1170 ГК), все наследники владеют, пользуются и распоряжаются участком на условиях долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).

5) И последнее. Поскольку в ст. 1182 ГК говорится только о праве общей собственности, формально данная статья не касается случаев наследования несколькими лицами права пожизненного наследуемого владения участком. Это сомнение только усиливает следующее: a) de lege lata в случае с правом собственности на участок объектом наследования является сам участок, а в случае с правом пожизненного наследуемого владения участком объект наследования - данное право (ст. 1181 ГК); b) гражданскому законодательству известно право общей собственности, но ему неизвестен аналогичный феномен в отношении вторичных вещных прав. И тем не менее если вдруг на основании ст. 1181 ГК два наследника приобретают принадлежавшее наследодателю право пожизненного наследуемого владения участком, их может связывать не что иное, как право долевого пожизненного наследуемого владения данным участком. Поэтому ст. 1182 ГК действует в отношении всяких наследников - как тех, которые наследуют принадлежавший наследодателю на праве собственности участок, так и тех, которые наследуют право пожизненного наследуемого владения участком (и в этом смысле подлежит распространительному толкованию). Для устранения очевидного пробела в регулировании отношений общего пожизненного наследуемого владения могут применяться правила главы 16 ГК по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК).

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Согласно пп. 1, 2 ст. 129 ГК большинство объектов гражданских прав отчуждается или переходит от одного лица к другому в порядке наследственного правопреемства либо иным способом свободно. Некоторые объекты (прямо указанные в законе) изъяты из оборота (в том числе и из сферы наследования), а некоторые (определенные в порядке, установленном законом) ограничены в обороте. Вообще говоря, к объектам гражданских прав, оборот которых ограничен, относятся: a) объекты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению; b) объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК). Особенности наследования вещей, ограниченных в обороте, сводятся к следующему.

1) Хотя буквальное толкование абз. 1 п. 1 ст. 129 ГК препятствует наследованию вещей, ограниченных в обороте, правило п. 1 ст. 1180 ГК прямо говорит об обратном. Формально ст. 1180 ГК посвящена наследованию только тех вещей, ограниченных в обороте, которые требуют получения специального разрешения. Такие вещи (оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства, а также некоторые другие) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону) без какого-либо специального разрешения. Однако после наследования ограниченно оборотоспособной вещи и возникновения права собственности наследник должен получить на нее специальное разрешение (кроме тех случаев, когда он уже имеет его, например из-за сходного с наследодателем профиля деятельности). До получения специального разрешения наследник не может пользоваться такой вещью: она нуждается в такой охране, которую закон предусматривает для соответствующего имущества. Так, при наследовании гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, до получения наследником лицензии на приобретение такого оружия последнее незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Закона об оружии)*(562). Наследнику, ставшему собственником ограниченно оборотоспособной вещи, может быть выдано специальное разрешение или отказано в его выдаче. Так, лицензия на приобретение конкретного вида оружия не выдается следующим категориям граждан РФ: a) не достигшим необходимого возраста (как правило, совершеннолетия); b) не представившим необходимое медицинское заключение; c) имеющим судимость за умышленное преступление; d) отбывающим наказание за совершённое преступление; e) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления; f) не имеющим постоянного места жительства; g) не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, а также другие документы (ст. 13 Закона об оружии). Если наследнику отказано в выдаче специального разрешения, его право собственности на полученное по наследству ограниченно оборотоспособное имущество подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК. В таком случае согласно правилам ст. 238 ГК сам наследник должен произвести отчуждение имущества в течение одного года с момента возникновения у него права собственности (или в другой срок, установленный законом), иначе при наличии двух совокупных условий - заявления государственного (муниципального) органа и решения суда - имущество подлежит: a) принудительной продаже или b) передаче в государственную (муниципальную) собственность. В первом случае наследнику передается сумма от реализации, во втором - возмещается стоимость имущества, определенная судом, при этом затраты на реализацию вычитаются. Таким образом, закон не запрещает наследовать (и на этом основании приобретать в собственность) имущество, ограниченное в обороте, но в то же время предусматривает возможность принудительного прекращения права собственности на такое имущество.

2) Из того, что формально ст. 1180 ГК посвящена только тем вещам, ограниченным в обороте, которые требуют получения специального разрешения, не следует, что она не касается тех ограниченных в обороте вещей, которые могут принадлежать только определенному участнику гражданского оборота (поэтому ст. 1180 ГК подлежит распространительному толкованию). В последнем случае имеет значение круг лиц, способных быть собственниками вещи, ограниченной в обороте. Так, участки из земель сельхозназначения - вещи, ограниченые в обороте, поскольку на праве собственности они могут принадлежать гражданам Российской Федерации и не могут принадлежать иностранным гражданам и апатридам. Поэтому если в собственности иностранца или апатрида по основаниям, допускаемым законом (в том числе наследования), оказался участок (или доля в праве на него) из земель сельхозназначения, данное лицо обязано произвести отчуждение такого объекта (ст. 3, 5, 11 Закона об обороте земель сельхозназначения). В то же время если вещь, ограниченная в обороте, принадлежит определенному гражданину Российской Федерации, она мало чем отличается от вещей, изъятых из оборота. Примером тому может служить боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, которым гражданин Российской Федерации может быть прижизненно награжден и которое не может быть предметом сделок и наследования. Данный запрет не касается наградного холодного оружия (ст. 20.1 Закона об оружии)*(563).

Наследование имущества, предоставленного государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Имущество, предоставленное гражданину государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом (ст. 1184 ГК). Это значит, что в отношении него можно совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. Данная статья, таким образом, имеет две особенности: a) содержит правило, посвященное так называемым льготникам (инвалидам, ветеранам войны и труда, военнослужащим и т.п.), а также имуществу, которое имеет публичное происхождение (оно должно быть предоставлено лицу государством или муниципальными образованиями в лице их компетентных органов - пенсионных, социального обеспечения, социальной защиты, военных и прочих ведомств и т.п.) и обеспечение которым происходит не на обычных, а на льготных условиях; b) устанавливает единый и при этом общий правовой режим наследования, а поскольку она в этом смысле ничего не меняет и не добавляет, само ее присутствие в сегодняшней редакции в главе 65 ГК сомнительно. Вопросы о льготниках, а также объеме и характере причитающихся им льгот регулируют специальные нормативные акты (в том числе федеральные законы), а поскольку они не составляют предмет гражданского права, речь сейчас не об этом, а о другом. Среди гражданско-правовых вопросов в адрес ст. 1184 ГК, по крайней мере, три, а именно: a) об объеме (пределах) толкования категории "имущество"; b) о гражданско-правовом смысле "предоставления на льготных условиях"; c) о судьбе имущества, предоставленного гражданину на льготных условиях негосударственными организациями.

1) Под имуществом в ст. 1184 ГК надлежит понимать всякую вещь (в том числе средства транспорта, жилое помещение, дачу, инвалидные коляски и т.п.), передаваемую льготнику в собственность. Напротив, если льготнику предоставляется только право владения и пользования аналогичной вещью, такое право (не говоря уже о самой вещи как объекте вещного права государства или муниципального образования) не входит в состав наследства и наследованию не подлежит: имущество, полученное на льготных условиях и находящееся у гражданина во владении и в пользовании, после его смерти подлежит возврату лицу, его предоставившему (в частности, органам социального обеспечения или социальной защиты). Если предположить, что гражданину было предоставлено на льготных условиях право владения и пользования имуществом, но впоследствии он приобрел последнее в собственность (выкупил транспортное средство, приватизировал жилье и т.п.), соответствующее имущество уже наследуется на общих основаниях.

2) Под предоставлением на льготных условиях в ст. 1184 ГК надлежит понимать как безвозмездную передачу имущества, так и его приобретение по льготным ценам. Разница между этими вариантами льготного предоставления - в следующем. Безвозмездная передача имущества может означать передачу как самого имущества (в дар, а значит в собственность), так и прав владения и пользования им (в последнем случае после смерти лица имущество, как было сказано выше, подлежит возврату). Напротив, приобретение имущества по льготным ценам означает его приобретение в собственность (а значит, возможность во всяком случае его наследования по общим основаниям).

3) Формально ст. 1184 ГК не распространяется на имущество, которое не имеет публичного происхождения (т.е. на имущество, полученное из частных источников). Однако едва ли законодатель, формулируя таким образом ст. 1184 ГК, преследовал цель противопоставить имущество, предоставленное на льготных условиях государством (муниципальными образованиями), и аналогичное имущество, предоставленное частными лицами (например, общественными организациями инвалидов, благотворительными фондами, частными спонсорами и т.п.), имея при этом в виду, что первое наследуется на общих основаниях, а последнее не наследуется вообще (или передается после смерти другим лицам по специальным основаниям). Поскольку в Гражданском кодексе попросту нет специальных правил на этот счет (ср. ст. 1185 ГК), при наследовании имущества, предоставленного на льготных условиях частными лицами, надлежит иметь в виду общие правила ч. 1 и 2 ст. 1112 ГК, а потому такое имущество также входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях (разумеется, за исключением имущества, неразрывно связанного с личностью наследодателя, - например, индивидуальные протезы умершего). Отсюда единственный смысл включения ст. 1184 в главу 65 ГК (в сегодняшней ее редакции) и ее назначение состоят в том, чтобы дополнительно защитить права и интересы наследников, которые могут пострадать от произвола чиновников и их "усердия" при восстановлении государственной (муниципальной) собственности за счет проведения посмертной конфискации.

Посмертный переход права на социальные выплаты. Особые правила посмертного перехода к другим лицам предусмотрены для следующих подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм: a) заработная плата и приравненные к ней платежи (премии по месту работы, авторские гонорары и т.п.); b) пенсии; c) стипендии; d) пособия по социальному страхованию; e) суммы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью; f) алименты; g) иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК). Подробнее об этом - далее.

1) Статья 1183 ГК посвящена особому порядку приобретения субъективного имущественного права на конкретную сумму, причем речь, как видно, едва ли не во всех случаях идет о невыплаченной денежной сумме. Данное право не следует смешивать с субъективным имущественным правом в отношении абстрактных сумм данной категории, которо








Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 821;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.037 сек.