Осуществление наследственных прав
Принятие наследства. В момент открытия наследства возникает право на принятие наследства. Возможность осуществления данного субъективного гражданского права зависит исключительно от воли наследника, который может как реализовать его, приняв наследство, так и отказаться от наследства. Таким образом, возникновение наследственных прав у конкретного наследника связано с таким юридическим фактом, как принятие наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен его принять.
Принятие наследства - это совершение определенных действий, направленных на приобретение наследства. По своей юридической природе принятие наследства, будучи правомерным действием, представляет собой одностороннюю сделку, для совершения которой необходимо волеизъявление только одной стороны - наследника.
В соответствии с общими правилами гражданского права субъектами такой сделки могут быть полностью дееспособные лица. Частично дееспособные лица и лица, ограниченные в дееспособности, заключают ее с согласия законных представителей, а от имени полностью недееспособных несовершеннолетних и лиц, лишенных дееспособности, принятие наследства осуществляют их законные представители.
Гражданский кодекс устанавливает определенные принципы, в соответствии с которыми осуществляется принятие наследства:
свобода. Как и совершение любой сделки, принятие наследства не является обязанностью наследника. От его выбора зависит решение таких вопросов, как принятие или отказ от наследства, способ принятия наследства. Только при наличии воли стать наследником он должен выразить ее способом, предусмотренным законом. Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом наследник имеет право выбрать при наследовании по нескольким основаниям (по завещанию или по закону, в порядке наследственной трансмиссии или отказа от наследства) одно или все основания. Наследник, уже выразивший согласие на принятие наследства, может также отказаться от него в течение срока для принятия наследства;
обязательность. Принятие наследства является необходимым условием для возникновения наследственных прав. Исключением из этого правила является лишь выморочное имущество, в отношении которого принятие наследства не требуется. Считается, что Российская Федерация приобретает наследство в силу ст. 1151 ГК;
самостоятельность и независимость. Принятие наследства может быть осуществлено одним наследником, несколькими или всеми наследниками. При этом каждый наследник должен индивидуально выразить свою волю на принятие наследства. Принятие наследства одним наследником не означает принятие наследства другими наследниками;
обратная сила. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со дня открытия наследства. Это означает, что наследник приобретает право собственности и бремя собственности не со дня фактического принятия наследства или государственной регистрации права собственности, а со дня открытия наследства. Таким образом, наследник может обладать правом собственности на имущество еще до государственной регистрации, так как последняя имеет значение подтверждения существующего права, но не устанавливает его. Свидетельство о государственной регистрации, как и свидетельство о праве на наследство, является не правоустанавливающим, а правоподтверждающим документом. Поэтому если наследник умер, не успев зарегистрировать полученное имущество и получить свидетельство о праве на наследство, то его наследники могут требовать включить такое незарегистрированное имущество в свидетельство о праве на наследство.
При этом следует учитывать, что, несмотря на то что наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства, в полной мере осуществлять функции собственника наследник не может до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Иными словами, в этот период имеет место ограничение права собственности в части, касающейся, прежде всего, правомочия распоряжения;
безусловность и безоговорочность. Принимая наследство, наследник приобретает право на все имущество, которое оказалось в наличии на момент открытия наследства, даже если наследник не знал о полном его составе. В соответствии с п. 2 ст. 1152 ГК принятие части наследства означает принятие всего наследства, а согласно п. 2 ст. 1152 ГК не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять часть наследства, а от другой части отказаться (исключение составляют случаи принятия наследства по разным основаниям) или принять наследство при условии отказа от долгов и т.п.
Гражданский кодекс предусматривает два основных способа принятия наследства - формальный и фактический.
Первый способ подразумевает принятие наследства путем подачи заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному законом должностному лицу по месту открытия наследства. В соответствии со ст. 62 Основ законодательства о нотариате заявление должно быть сделано в письменной форме. Заявление о принятии наследства может быть подано наследником или его представителем по доверенности, в которой специально оговорено такое право представителя.
В заявлении о принятии наследства должны быть указаны:
все наследники той очереди, которая призывается к наследованию (по закону);
наследники, имеющие право на обязательную долю с указанием места их проживания (при наследовании по завещанию).
Умышленное сокрытие наследником данных сведений может повлечь признание свидетельства о праве на наследство недействительным и признание недостойным наследником (ст. 1117 ГК). Нотариус обязан известить тех наследников, адреса которых ему известны. Данная обязанность сохраняется у нотариуса даже по истечении срока для принятия наследства, так как наследники и по его истечении могут доказать факт принятия либо восстановить пропущенный срок. Розыск неизвестных ему наследников нотариус не производит.
В заявлении о принятии наследства может содержаться просьба о выдаче свидетельства о праве на наследство, но она может быть изложена и в отдельном заявлении.
Нотариус принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него по месту открытия наследства. На заявлении отмечается дата его получения, заверенная нотариусом.
Наследник может подать заявление о принятии наследства лично или по почте. В первом случае нотариус устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия законных представителей и подлинность подписей, а также делает отметку на заявлении с указанием сведений о наследнике. Законные представители подают заявление о принятии наследства без доверенности, но при предъявлении документов, удостоверяющих их отношения с наследником (свидетельство о рождении ребенка, решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна и т.п.).
Если заявление посылается по почте, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Если по почте прислано заявление с незасвидетельствованной подписью наследника, нотариус обязан его также принять, чтобы не допустить пропуска срока для принятия наследства. Дата заявления фиксируется по первому отправлению. Но нотариус в этом случае посылает наследнику извещение о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление по почте или явиться к нотариусу лично*(762). Наследник не сможет получить свидетельство о праве на наследство без выполнения данных правил.
При пересылке заявления по почте датой подачи заявления считается дата сдачи его на почту. Его доказательством служат конверт с почтовым штемпелем или квитанция об отправке ценного или заказного письма. При отсутствии у наследника таких доказательств факт отправления заявления по почте может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Закон не предусматривает перечня документов, которые должны быть предъявлены вместе с заявлением о принятии наследства для того, чтобы оно было принято. Нотариус обязан принять заявление и при отсутствии иных документов (подтверждающих степень родства, свидетельство о смерти и т.п.), чтобы не пропустить срок для принятия наследства. Но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению выдано быть не может до предъявления необходимых документов.
Заявление о принятии наследства является неоспоримым доказательством принятия наследства наследником.
Фактическое принятие наследства означает совершение наследником фактических действий, свидетельствующих о его желании принять наследство. Как правило, такие действия связаны с осуществлением правомочий собственника. Такие действия расцениваются как принятие наследства, пока не доказано иное. Фактическое принятие части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
Пункт 2 ст. 1153 ГК предусматривает четыре группы действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства:
1) вступление во владение или в управление наследственным имуществом. В соответствии с п. 28 Методических рекомендаций фактическое вступление во владение наследственным имуществом может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного найма, и т.п.
Доказательством вступления во владение наследственным имуществом также может выступать справка из домоуправления о совместном проживании наследника с наследодателем, или проживании наследника в наследуемом жилом помещении, или о том, что в течение срока для принятия наследства наследник забрал имущество наследодателя. При этом следует учитывать, что значение имеет фактическое проживание, а не регистрация по определенному адресу. Например, если наследник состоял на регистрационном учете по адресу нахождения наследственного имущества, но проживал по другому адресу, фактического принятия в данном случае не будет. Для принятия наследства наследнику необходимо подать заявление о принятии наследства.
В качестве фактического принятия наследства рассматривается также нахождение у наследника сберегательной книжки при наличии у нотариуса документа, подтверждающего, что наследник получил ее в течение срока для принятия наследства;
2) принятие мер по сохранению наследуемого имущества и защите его от посягательств. Доказательством, подтверждающим такие действия наследника, может быть, например, документ нотариуса, принимавшего по просьбе наследника меры к охране наследственного имущества;
3) несение наследником расходов на содержание наследуемого имущества. Расходы наследника могут подтверждаться справками местной администрации о произведенном ремонте жилого помещения, о посадке насаждений на земельном участке, об уплате налога и другими документами;
4) оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц долгов перед наследодателем.
О фактическом принятии наследства также могут свидетельствовать такие действия, как покрытие расходов по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, и т.п.
Если фактическое принятие наследства затруднено, в частности, тем, что этому воспрепятствуют другие лица, то наследнику следует подать заявление о принятии наследства.
Закон устанавливает определенный срок, в который должно быть осуществлено принятие наследства. По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства и исчисляется по общим правилам исчисления сроков (ст. 190-194 ГК). Исключения из общего правила о сроке принятия наследства законом предусмотрены следующие:
шесть месяцев со дня возникновения права наследования в случаях отказа от наследства (например, в случае наследования по закону при отказе наследников предыдущей очереди, в случае наследования законными наследниками при отказе наследников по завещанию или в случае наследовании подназначенного наследника при отказе наследника по завещанию) или в случае отстранения от наследства;
шесть месяцев со дня решения суда об объявлении умершим, если открытие наследства произошло в день предполагаемой гибели наследодателя;
три месяца - после истечения шестимесячного срока, если наследование происходит только в связи с непринятием наследства другим наследником (применяется, когда другой наследник прямо не отказался от наследства, но и не совершил никаких действий, которые бы свидетельствовали о принятии наследства).
Пропуск предусмотренного срока для принятия наследства по общему правилу влечет утрату права на наследство, поскольку данный срок является пресекательным - по его истечении не реализованное во время его течения право прекращается.
При этом ст. 1155 ГК предусматривает два основания для восстановления срока принятия наследства:
1) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, а также пропустил срок для принятия наследства по другим уважительным причинам. Закрытого перечня уважительных причин закон не предусматривает. На практике вопрос об уважительности причин пропуска срока решается индивидуально с учетом всех обстоятельств дела. Например, в качестве уважительных причин могут рассматриваться тяжелая болезнь, длительная командировка, отсутствие знаний об имуществе или о смерти наследодателя (если наследник не уклонялся от обязанности по содержанию наследодателя, хотя и не поддерживал с ним постоянных отношений).
Заявление о восстановлении пропущенного срока принятия наследства по уважительной причине может быть удовлетворено только в том случае, если наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины для пропуска отпали. Одновременно суд определяет доли в наследственном имуществе, а ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются недействительными.
Восстановление срока принятия наследства рассматривается в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство;
2) согласие всех остальных наследников на принятие наследства наследником, пропустившим срок на его принятие. Такое согласие должно быть дано наследниками в присутствии нотариуса, или их подпись должна быть нотариально засвидетельствована. Если согласие наследников дано после выдачи свидетельства о праве на наследство, то такое согласие является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. Часть 2 ст. 1155 ГК о восстановлении срока без обращения в суд не применяется, если срок принятия наследства пропущен единственным наследником или всеми наследниками, т.е. когда давать согласие на восстановление срока некому.
Если возврат наследства в натуре невозможен, то наследнику возмещаются его стоимость, убытки от изменения стоимости, а также проценты за пользование чужими денежными средствами (т.е. применяются правила ст. 1104-1108 ГК). В свою очередь, другие наследники могут требовать возмещения затрат по сохранению и содержанию имущества. Данные нормы закона являются диспозитивными, и своим письменным соглашением наследники могут предусмотреть иные правила.
Помимо восстановления срока принятия наследства, закон предусматривает основание для продления данного срока - в случае наследования в порядке наследственной трансмиссии. В данном случае если до истечения шестимесячного срока принятия наследства со дня открытия наследства осталось менее трех месяцев, то оставшаяся часть срока удлиняется до трех месяцев
От восстановления срока следует отличать установление юридического факта - факта принятия наследства. Соответствующее заявление подается в суд в том случае, если наследник совершил фактические действия по принятию наследства, но доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом, у него нет (например, нотариус не может квалифицировать как бесспорное доказательство свидетельские показания). Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается в порядке особого производства по месту жительства заявителя. Но если в данном случае имеет место спор с другими наследниками, то подается исковое заявление по месту жительства ответчика.
Если наследство принято, нотариус заводит наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел. После этого нотариус осуществляет следующие действия:
определяет состав наследственного имущества и действительную принадлежность его наследодателю по правоустанавливающим документам;
определяет круг наследников с учетом номера очереди или необходимых наследников с учетом не родившихся, но зачатых наследников, а также с учетом недостойных наследников;
согласует проведенный им раздел со всеми наследниками;
оформляет свидетельство о праве на наследство;
взыскивает государственную пошлину за оказанные услуги;
отправляет в трехдневный срок справку в налоговые органы с целью взыскания суммы налога за полученное наследственное имущество.
Переход права на принятие наследства. После открытия наследства у наследника возникает право на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию, не успел реализовать право на принятие наследства в течение срока принятия наследства по причине своей смерти, ст. 1156 ГК предусматривает правила перехода права на принятие наследства от умершего наследника к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией.
Наследственная трансмиссия означает переход нереализованного права на принятие наследства от умершего наследника (трансмитента) к его наследникам (трансмиссарам). Трансмитент и трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Но по общему правилу в порядке наследственной трансмиссии призываются наследники по закону. К наследникам по завещанию право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит только в том случае, если все наследственное имущество трансмитента было завещано.
Можно выделить следующие условия, наличие которых в совокупности необходимо для применения наследственной трансмиссии: 1) произведено открытие наследства; 2) срок для принятия наследства не истек; 3) трансмитент умер; 4) право на принятие наследства не реализовано.
Если хотя бы одно из данных условий отсутствует, право принятия наследства не может перейти к наследникам трансмитента. Например, если наследник принял наследство, но умер, не успев оформить право на наследство (не получил свидетельство о праве на наследство), то правила о наследственной трансмиссии не применяются. В этом случае к наследникам умершего наследника переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Наследственная трансмиссия также не может иметь место, если наследник умер до открытия наследства (право на принятие наследства возникает только после открытия наследства) или после истечения срока принятия наследства (после истечения срока он утратил право на принятие наследства).
Кроме того, законом предусмотрен ряд случаев, когда, несмотря на наличие указанных условий, наследственная трансмиссия не применяется. Во-первых, если в завещание наследодателя было включено распоряжение о подназначении другого наследника - общее либо на случай, когда назначенный им наследник или наследник по закону умрет после открытия наследства, не успев его принять. В этом случае к принятию наследства призывается подназначенный наследник по завещанию наследодателя, а не трансмиссар (ст. 1121 ГК). Исключением из этого правила является случай, когда в завещании указано условие подназначения иное, чем смерть наследника, не успевшего принять наследство (смерть до открытия наследства, отказ и т.д.). Во-вторых, если наследодатель и его наследник умерли в один и тот же день, они считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга (ст. 1114 ГК). Наследство в этом случае открывается после каждого из них отдельно. Наконец, право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК) не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК), так как это исключительное право необходимого наследника. Оно неотъемлемо от его личности и может принадлежать лишь лицам, прямо названным в законе. Поэтому перейти к другим лицам, в том числе по наследству в порядке наследственной трансмиссии, право на обязательную долю не может.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1156 ГК право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Это означает, что трансмиссар, реализуя перешедшее к нему право на принятие наследства, приобретает наследственное имущество не от трансмитента, который так и не приобрел его, а от наследодателя. В связи с этим, в частности, трансмиссар не отвечает принятым имуществом по долгам трансмитента, но отвечает по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, но лишь в пределах его стоимости. Из наследственного имущества, принятого в порядке наследственной трансмиссии, не может быть выделена обязательная доля, на него не могут быть возложены обременения трансмитента и т.п.
Кроме того, данная норма исключает возможность дальнейшего перехода права на принятие наследства от трансмиссара к его наследникам: поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства трансмиттента, то в отношении него не может действовать абз. 1 п. 1 ст. 1156 ГК, т.е. трансмиссар не может стать трансмитентом для своих наследников. Если трансмиссар умирает, не успев осуществить право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, то наступают те же последствия, что и при отпадении наследника: при наличии других наследников-трансмиссаров доля отпавшего в праве на принятие наследства переходит к ним, а при отсутствии других трансмиссаров доля трансмитента перейдет к наследникам, призываемым к наследованию после смерти основного наследодателя.
Право на принятие наследства может быть осуществлено трансмиссарами по общим правилам о наследовании. Но поскольку наследство принимается после наследодателя, а не трансмитента, то срок принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии начинает течь после открытия наследства наследодателя. Это означает, что трансмиссар должен реализовать право на принятие наследства в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если такая оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев без обращения в суд. Пропуск срока для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии влечет прекращение права на принятие наследства. Но пропущенный срок может быть восстановлен в судебном порядке в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд сочтет причины его пропуска уважительными.
Если у трансмитента помимо права на принятие наследства, которое он не успел реализовать после смерти наследодателя, имеется собственное имущество, оно наследуется его наследниками на общих основаниях. В этом случае возникает сразу два наследства: наследство, открывшееся после смерти наследодателя, и наследство, открывшееся после смерти трансмитента. Наследственные дела по поводу этих наследств не связаны друг с другом. Наследственное дело по поводу наследства, открывшегося после смерти основного наследодателя, заводится нотариусом по месту его жительства после его смерти, а свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти. Наследственное дело по поводу наследства, открывшегося после смерти трансмитента, заводится нотариусом по месту его постоянного жительства, и срок для принятия наследства начинает течь со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти трансмитента.
Если у наследника имеется два основания наследования - в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, то он имеет право выбрать одно из этих оснований или принять наследство сразу по обоим основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). Оба основания являются полноценными, влекут возникновение самостоятельных прав и могут быть осуществлены независимо одно от другого.
В связи с этим для принятия наследства по каждому основанию должны быть совершены самостоятельные акты. Подача заявления о принятии наследственного имущества, принадлежавшего самому трансмитенту, либо фактическое его принятие не может рассматриваться и как принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, и наоборот. При этом могут быть поданы два самостоятельных заявления о принятии каждого из наследств либо одно заявление о принятии обоих наследств.
Другие наследники могут отказаться от наследства в пользу наследника в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК).
Отказ от наследства. Поскольку принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника, он может отказаться от принятия наследства. Право отказа от наследства предусмотрено ст. 1157 ГК.
Как и принятие наследства, отказ от наследства является односторонней сделкой, совершение которой зависит от волеизъявления только одной стороны - наследника. Отказ от наследства свидетельствует о нежелании лица принять права и обязанности наследника.
Можно выделить следующие принципы, на которых основывается правовое регулирование отказа от наследства действующим законодательством:
необратимость. Совершённый в установленном порядке отказ от наследства не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК), поскольку по общим правилам одностороннее изменение или прекращение сделки не допускается*(763);
безусловность и безоговорочность. Отказ под условием или с оговорками не допускается (ч. 2 п. 2 ст. 1158 ГК);
универсальность. Отказ от части наследства не допускается. Частичный отказ считается отказом от всего наследства (п. 3 ст. 1158 ГК)*(764).
Отказаться от наследства могут как наследники по закону, так и наследники по завещанию. Субъектный состав при отказе от наследства определяется по общегражданским правилам о правосубъектности, но выделяется и несколько специальных норм. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК отказаться от наследства может любой наследник, за исключением государства, так как отказ от наследства в отношении выморочного имущества не допускается. Кроме того, помимо общих норм о заключении сделок недееспособными и не полностью дееспособными лицами, п. 4 ст. 1157 ГК установил норму, в соответствии с которой только с предварительного согласия органа опеки и попечительства может быть совершен отказ от наследства несовершеннолетним (независимо от его дееспособности, т.е. в том числе эмансипированным и состоящим в браке), недееспособным и ограниченно дееспособным лицом.
Наследник сохраняет право на отказ от наследства даже в том случае, если он уже принял наследство, причем независимо от того, каким способом было осуществлено принятие - юридическим или фактическим*(765).
Отказ от наследства должен быть по общему правилу осуществлен в течение срока для принятия наследства. Пропуск такого срока влечет прекращение права на отказ от наследства. Исключение из этого общего правила предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК, в соответствии с которым право на отказ от наследства может быть реализовано наследником в любое время, даже после истечения срока для принятия наследства, если в совокупности выполняются следующие условия: 1) наследник подал заявление в суд о признании его отказавшимся от наследства; 2) в течение срока для принятия наследства имело место фактическое принятие (т.е. наследник не подавал нотариусу в установленном порядке заявления о принятии наследства); 3) суд установил уважительность причин пропуска срока.
Закон различает два вида отказа от наследства - в пользу других лиц (направленный отказ) и без указания лиц (общий, абстрактный отказ).
Общий отказ означает, что наследник отказывается от наследства без указания лица, в чью пользу желает он уступить право на принятие своей части наследства. Общий отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Главным таким последствием является предусмотренное ст. 1161 ГК приращение наследственных долей.
Приращение наследственных долей - это переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к другим наследникам, призванным к наследованию.
Под отпавшим наследником закон понимает следующих наследников: не принявшие наследство; отказавшиеся от наследства без указания лиц, в чью пользу отказываются; не имеющие права наследовать; отстраненные как недостойные либо вследствие признания завещания недействительным.
Таким образом, общий отказ от наследства является лишь одним из оснований для приращения наследственных долей. Переход доли отпавшего наследника к другим наследникам производится согласно следующим правилам.
При отсутствии завещания доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Если наследодателем было составлено завещание, но завещана только часть наследственного имущества, от которой наследник по завещанию отказывается, то его доля переходит к призванным наследникам по закону пропорционально их долям в той части наследства, которая не была завещана. Если по завещанию было завещано все имущество, то доля отказавшегося наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально причитающимся им наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Таким образом, закон отдает приоритет для приращения долей наследникам по закону перед наследниками по завещанию. Доля наследников по завещанию увеличивается только в том случае, если все имущество наследодателем было завещано.
Приращения наследственных долей не происходит, если в завещании указан подназначенный наследник, а также в случае наследственной трансмиссии.
Направленный отказ от наследства отличается от общего тем, что наследник указывает лицо, в чью пользу он отказывается от наследства. Такое лицо и получает право реализовать право на принятие наследства*(766).
Круг лиц, в чью пользу наследник может отказаться от наследства, законом ограничен. В него входят только наследники наследодателя по завещанию или по закону любой очереди (в том числе в порядке представления и наследственной трансмиссии), не лишенные наследства. При этом отказавшийся наследник не связан очередностью призвания к наследству, установленной законом.
Направленный отказ может быть осуществлен как в пользу одного, так и нескольких лиц из числа наследников наследодателя. В последнем случае отказавшийся наследник может определить их доли. Если доли нескольких указанных наследников им не установлены, они считаются равными.
При направленном отказе не происходит приращения наследственных долей, как при общем отказе. Доля отказавшего наследника переходит к лицу, которое он указывает. Поэтому закон предусматривает значительный перечень ограничений при направленном отказе от наследства.
Если общий отказ запрещен только по одному основанию - при наследовании выморочного имущества, то для направленного отказа таких оснований значительно больше. Наследник лишен права указывать лицо, в чью пользу отказывается от наследства, в следующих случаях:
если он отказывается от обязательной доли, так как право на нее является исключительным правом необходимого наследника, неразрывно связанным с его личностью. Поэтому отказаться от него можно лишь абсолютно, не уступая его конкретному лицу. Доля отказавшегося наследника переходит в данном случае к наследникам по завещанию;
если на случай отказа наследника в завещании ему подназначен другой наследник;
если все имущество завещано наследодателем назначенным наследникам*(767);
если наследуется выморочное имущество.
Кроме того, запрещено отказываться от наследства в пользу лиц, которые не являются наследниками наследодателя; лишены права на наследство наследодателем, о чем прямо указано в завещании; сами отказались от наследства, а также в пользу недостойных наследников.
Отказ от наследства, так же как и его принятие, может быть осуществлен двумя основными способами - формальным и фактическим. Фактический отказ от наследства прямо не предусмотрен действующим законодательством. Тем не менее исторически сложилось так, что наследник имеет право выбора способа отказа от наследства: путем совершения активных действий или путем пассивного поведения. Поэтому и в настоящее время в практике нередки случаи фактического отказа от наследства, которое выражается в несовершении действий, свидетельствующих о принятии наследства. Если наследник в течение срока для принятия наследства не принял его любым способом, он считается отказавшимся от наследства.
Формальный способ отказа от наследства заключается в подаче письменного заявления об отказе от наследства по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельство о праве на наследство. В ст. 1159 ГК указаны три способа формального отказа от наследства:
1) личная подача заявления наследником;
2) подача заявления другим лицом или по почте (в этом случае подпись наследника должна быть засвидетельствована в порядке, установленном п. 2 ст. 1153 ГК);
3) подача заявления представителем наследника (в этом случае в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие представителя на такой отказ; законный представитель в доверенности не нуждается).
Заявление об отказе от наследства оформляется в соответствии с правилами для оформления сделок нотариусами с установлением личности и проверкой дееспособности. В нем, как правило, указываются те же данные, что и в заявлении о принятии наследства, а также данные о лице, в чью пользу осуществляется направленный отказ, и в случае необходимости согласие органа опеки и попечительства. Кроме того, в заявлении должна быть указана родственная связь наследника с наследодателем. Заявление регистрируется в Книге учета наследственных дел, и на его основе заводится наследственное дело (даже если к этому моменту к нотариусу не поступило ни от кого заявлений о принятии наследства).
Отсутствие фактических действий по принятию наследства и неподача заявления о принятии наследства в течение срока для принятия наследства свидетельствуют об отказе от наследства. Исключением из этого правила является случай, когда наследником является несовершеннолетний или иное лицо, отказ от наследства которого невозможен без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Если его законные представители без согласования с органом опеки и попечительства не подали в срок от имени несовершеннолетнего или иного лица заявления о принятии наследства, отказ не может быть признан законным. В такой ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены, например, подачей заявления о продлении срока для принятия наследства.
Отказ от наследства влечет прекращение права на принятие наследства. При общем отказе наследник считается отпавшим, а его доля переходит к другому наследнику в порядке приращения наследственных долей. При направленном отказе наследство переходит к указанному наследником лицу. Если от наследства отказывается лицо, на которое по завещанию было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших долю отказавшегося наследника.
Отказаться от наследства может не только наследник, но и в соответствии со ст. 1160 ГК отказополучатель (легатарий) может отказаться от получения завещательного отказа. Так же как и отказ от наследства, отказ от завещательного отказа должен быть безоговорочным и безусловным.
Отказ легатария не может быть направленным, т.е. он не может уступить свое право на получение завещательного отказа другому лицу. Согласно п. 4 ст. 1137 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, поэтому право на отказ от завещательного отказа также может быть реализовано в течение данного срока.
По аналогии с отказом от наследства отказ от завещательного отказа может быть осуществлен двумя способами - путем подачи заявления по установленной форме или путем умолчания о намерении получить завещательный отказ.
Если легатарий является одновременно наследником, его право на отказ от завещательного отказа не зависит от права принять наследство или отказаться от него. Эти права могут быть реализованы независимо друг от друга.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. При наследовании в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК возникает универсальное правопреемство, т.е. к наследнику от наследодателя переходит весь объем прав и обязанностей - как активы, так и пассивы. В состав наследства входит все имущество наследодателя, принадлежащее ему на день открытия наследства, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК). Поэтому помимо наследования имущества происходит наследование наследником и долгов наследодателя.
В соответствии с п. 1 ст. 418 ГК со смертью гражданина прекращаются только те его обязательства, исполнение которых не может быть произведено без личного участия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника. Денежные обязательства и большинство обязательств по передаче вещей входят в наследственное имущество и должны быть исполнены наследниками должника.
В соответствии со ст. 63 Основ законодательства о нотариате требования кредиторов наследодателя должны быть заявлены в письменной форме. Они могут быть направлены непосредственно обязанным лицам, нотариусу по месту открытия наследства, а также в суд.
Кредиторы наследодателя могут предъявить свои требования до принятия наследства к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. После принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены принявшим наследство наследникам. Лица, отказавшиеся от наследства в установленном порядке, и отказополучатели, не являющиеся наследниками, не отвечают по долгам наследодателя.
Для предъявления требований к наследственному имуществу кредитор подает соответствующее заявление в суд или нотариусу. В первом случае суд в соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества к Российской Федерации. Если заявление кредитора в соответствии с п. 24 Методических рекомендаций подается нотариусу, он должен зарегистрировать поступившую претензию в Книге учета наследственных дел и, если наследственное дело еще не заведено по заявлению кого-либо из наследников, завести наследственное дело. О поступившей претензии нотариус письменно или устно извещает наследников, разъясняет порядок погашения долга, предлагает наследникам добровольно исполнить обязательство. Об устном разъяснении делается отметка в наследственном деле за подписью наследников.
Сама по себе претензия кредитора, поданная нотариусу, не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство. Ее цель - лишь уведомление наследников о наличии неисполненных имущественных обязательств в составе наследственного имущества. Нотариус не может самостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении претензии кредитора за счет наследственного имущества, но в случае необходимости обязан принять меры к охране наследственного имущества. Одновременно с претензией кредитор может подать нотариусу заявление о принятии мер к охране наследственного имущества в целях обеспечения исполнения наследниками долговых обязательств. Такое заявление должно быть зарегистрировано в Книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. При отказе наследника исполнить требование кредитора и предъявить имущество к описи нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредиторам порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этому наследнику.
По ныне действующему законодательству кредиторы наследодателя могут предъявить свои требования в пределах сроков исковой давности, установленной для соответствующих требований. При этом согласно ст. 201 ГК перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления, т.е. смерть наследодателя и подача требований его кредиторами наследникам не могут являться основаниями для перерыва или приостановления течения срока. Исковая давность продолжает течь без изменений, как если бы смерти должника не произошло. Но в то же время абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК устанавливает, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Буквальное толкование данной нормы позволяет заключить, что кредиторы наследодателя не могут воспользоваться общими положениями о течении срока исковой давности, о ее перерыве, приостановлении и восстановлении при предъявлении своих требований. Представляется, что такое положение вытекает из традиций ГК РСФСР 1964 г., в соответствии со ст. 534 которого кредиторы могли предъявлять претензии в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Этот срок был пресекательным, и его пропуск влек утрату прав требований кредиторами. Такой подход сохранен и современным законодательством.
Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Таким образом, обязательство наследника по долгам наследодателя регулируется ст. 322-325 ГК. Кредитор может потребовать исполнения обязательства от любого наследника в целом или части, от нескольких наследников или от всех наследников вместе. Наследник обязан удовлетворить требование кредитора наследодателя в пределах стоимости доли, которая ему перешла по наследству. Если исполнение обязательства одним наследником в пределах его доли не покрывает всего долга, кредитор имеет право требовать оставшуюся часть долга с других наследников. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из наследников освобождает остальных от исполнения обязанности кредитору.
Наследник считается исполнившим свою обязанность перед кредитором наследодателя, если обязательство полностью исполнено другими наследниками, а также если он передал в счет долга всю полученную часть наследства, даже если она полностью не покрыла задолженность по обязательству перед кредитором. Наследник, исполнивший солидарную обязанность перед кредитором наследодателя, имеет право регрессного требования к остальным наследникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого. При этом в порядке регресса остальные наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, как долевые должники, пропорционально их доле в наследственном имуществе.
Как к универсальному правопреемнику наследодателя, к наследнику также могут быть предъявлены требования по спорам о наследственном имуществе. Кроме того, в соответствии со ст. 1174 ГК наследник обязан возместить необходимые расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства и управление им. К таким расходам относятся, например, расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, на его достойные похороны, на исполнение обрядовых действий, на выполнение воли наследодателя по использованию определенных традиций или места погребения, по исполнению завещания и др. Все необходимые расходы возмещаются в пределах стоимости наследства. Они могут быть понесены как еще при жизни наследодателя, так и после его смерти. Для признания таких расходов необходимыми учитываются особенности каждой отдельной ситуации, а также требования разумности и целесообразности.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 895;