Правовые семьи и их виды.
Современная правовая карта мира представлена примерно 200 правовыми системами. Каждая из них в чем-то уникальна, особенна и неповторима. Однако есть то общее, типичное, что дает основание объединить (типизировать) их в единые, родственные классификационные группы — так называемые правовые семьи.
Правовые семьи представляют собой группы национальных правовых систем, объединенных общностью исторического пути формирования права, т.е. происхождением и эволюцией правовых систем, своеобразием его источников, структуры, а также особенностью правового мышления, правовой культуры в целом государственно-организованной нации (народов).
В современной литературе принято выделять следующие правовые семьи:
- романо-германская,
- скандинавская,
- латиноамериканская,
- семья общего права,
обычное право,
- мусульманская,
- индусская правовые семьи и некоторые другие.
В последнее время к числу таких систем относят славянскую правовую семью, куда включается и российская правовая система.
Более укрупненный подход позволяет говорить о трех наиболее распространенных правовых семьях: романо-германской, общего права и мусульманской.
К романо-германской правовой семье относятся правовые системы государств континентальной Европы (Германии, Испании, Дании, Португалии, скандинавских стран и др.), а также ряда латиноамериканских стран, стран Африки и Ближнего Востока. Романо-германская правовая система зарождается в XIIIв. на основе рецепции римского права и использования права канонического (влияние последнего вплоть до XVIIв. было определяющим). В этом заключена и главная особенность этой правовой семьи. Из римского права были восприняты идеи закона как воплощения общей воли и его высшей юридической силы, приоритетное значение нормативного правового акта в правовой системе, ведущая или существенная роль законотворческих органов, кодификация законодательства.
Как и в римском праве, в романо-германской правовой семье наиболее разработанной оказалась наука гражданского права. Из римского права воспринято было деление права на частное и публичное, признание статутного (писаного) права, утверждение закона в качестве основного источника права, различение закона и права.
Современное континентальное право — это статутное право, оно иерархично. Писаные конституции и иные законы обладают безусловным приоритетом в национальной системе права. Право стран романо-германской правовой семьи создается не только в процессе правотворчества, но и в процессе толкования норм. Нормы права этой семьи права образуют иерархическую систему: на ее вершине располагаются писаные конституции, конституционные законы, органичные законы, обычные законы. В некоторых странах романо-германской правовой семьи равными по силе признаются решения органов конституционного контроля.
Важной особенностью правовых систем стран романо-германской правовой семьи является дифференциация права на публичное и частное. При этом публичное право, как и частное, подразделяется во всех странах этой правовой семьи на одни и те же основные отрасли: конституционное право, административное право, международное публичное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право и др.
Кроме законов источниками права являются акты исполнительных органов власти — регламенты, декреты, административные циркуляры и др., объединяемые общим понятием – «подзаконные акты». В целом ряде случаев решения кассационного суда – высшей судебной инстанции стран романо-германской правовой семьи – также признаются источниками права.
Если для романо-германской правовой системы основным источником права является закон (статутное право), то для семьи общего (англосаксонского) права основным источником выступает прецедент – судебное решение.
Родоначальником прецедентного права является Англия. Считается, что исторической датой становления общего права является 1066г. — время, когда нормандцы подчинили своему влиянию Англию. Постепенно англосаксонское право, отличавшееся партикуляризмом и архаичным характером, было потеснено общим правом.
Общее право создано после нормандского завоевания королевскими судами Англии (эти суды именуются Вестминстерскими судами по месту их заседания с XIIв.). Это новое английское право формировалось судебной практикой королевских судов постепенно – от решения к решению. Совокупность таких казуальных решений, обязательных в качестве прецедента для последующих судебных решений по сходным делам, и составило общее для всех английских судов право.
С конца XIVв. наряду (параллельно) с общим правом получает развитие так называемое право справедливости— совокупность правовых норм, вырабатываемых практикой суда лорда-канцлера на основе доктрины справедливости. Такие нормы являлись своего рода симбиозом заимствованных положений из римского и канонического права и применялись в случаях недостаточности, пробельности общего права, когда принималось несправедливое решение и граждане, взывая короля к совести, просили его вынести решение по справедливости.
Сочетание протестантского представления об организации социально-политической жизни (пуританизм) с традициями британского конституционализма стало основой программы английских революционеров 17в. Наиболее существенное влияние оказали такие источники как:
1. философское учение Ф. Бэкона, предполагавшее критическое отношение к действительности и опыт как основу знания,
2. правовые взгляды судьи Э. Кока, систематизировавшего обычное право к началу 17в., и подчеркивавшего такие его черты как неприкосновенность собственности и ограничение власти короля традициями британской конституции («законодательная власть осуществляется королем в парламенте»),
3. идеология протестантизма как основа протеста против абсолютистских устремлений монархии, вписывающихся в доктрину католицизма,
4. опыт нидерландской революции в части антиабсолютизма в политической сфере и политики меркантилизма (поощрения торговли) в экономике.
Общее право и право справедливости существовали параллельно до судебной реформы 1873-1875гг., в результате которой формально дуализм в Англии был преодолен. Общее право и право справедливости были объединены в единую систему прецедентного права. Соответственно этому все суды Англии стали применять нормы как общего права, так и права справедливости.
Для стран с англосаксонской правовой системой типична единая система судов, возглавляемая единым верховным судом, на который выходят различные ветви судебной власти. В отличие от этого, для стран романо-германской правовой системы свойственна полисистемность в организации судебной власти, т.к. в них отсутствует единая система судов, а существует несколько специализированных и автономных систем судов, каждая из которых имеет свои высшие суды.
Своеобразным в английском праве является понимание нормы права. Нормы английского права неотделимы от решения суда по конкретному делу, они применяются для решения дел, аналогичных тому, по которому данное решение было принято. Каждому новому случаю нужна «своя», т.е. новая, норма.
Специфична структура английского права. Оно не знает деления права на частное и публичное. Основные его составные части — это общее право и право справедливости. Отсутствуем четкое структурирование права по отраслевому признаку.
Современное английское право имеет две системы: система права справедливости и система общего права. Каждая из этих систем имеет собственный предмет и процедуры регулирования. Сообразно этому существует и специализация среди английских юристов на юристов общего права и юристов права справедливости.
Источником английского права признается также обычай. Однако его применение носит ограниченный характер еще и по той причине, что действующий и поныне Закон от 1265г. установил возможность использования лишь тех обычаев, которые сложились и были действующими до 1189г. (правления короля Ричарда Львиное Сердце).
Дата добавления: 2015-11-18; просмотров: 1058;