Е.Г. Кожарский
Тема 6
Уголовное право Российской Федерации
Уголовное право является одной из ведущих и самостоятельных отраслей российского права. Оно существенно отличается от других, в том числе и смежных, отраслей права, имея свои специфические задачи, свой предмет и свой метод регулирования.
Предмет регулирования уголовного права - общественные отношения, возникающие только в связи с совершением преступления. Субъекты уголовного правоотношения - это лицо, совершившее преступление, и государство в лице правоприменительных органов.
Метод регулирования общественных отношений состоит в определении действий, признаваемых преступными, и в установлении наказаний, применяемых за их совершение. Такой метод регулирования не свойственен ни одной другой отрасли права. Таким образом, уголовное право - отрасль российского права, представляющая собой совокупность юридических норм, установленных высшими органами власти, которые определяют преступность и наказуемость деяний, а также основания уголовной ответственности и освобождения от нее.
Задачи уголовного права РФ сформулированы в статье второй Уголовного кодекса. Таковыми являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательство, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
При определении задач уголовного права новый Уголовный кодекс, принятый Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года и вступивший в действие с 1 января 1997 года, учел коренные качественные изменения, которые произошли за после реформенный период в политической, экономической и социальной сферах жизни общества и государства. Были изменены приоритеты уголовно-правовой охраны. Уголовный закон защищает, прежде всего, личность, ее свободы и права, им провозглашена равная охрана всех форм собственности. Таким образом, основная задача уголовного законодательства - охранительная. Вместе с тем уголовное право выполняет функцию общего и специального предупреждения, а также воспитательную функцию.
Задачи, стояще перед уголовным законодательством, решаются на основе его принципов, в соответствии с которыми строится не только система, но и осуществляется реализация углового права. Принципы уголовного закона представляют собой основные, исходные начала, идеи, обязательные для законодателя, правоприменительных органов и граждан. Уголовный кодекс РФ выделяет пять основных принципов.
Принцип законности (ст.3УК РФ) выражается в том, что преступность деяния, его наказуемость определяются только уголовным законом. Только им определяется, какие деяния являются преступлениями и какие уголовно-правовые последствия наступают за их совершение. В статье УК, излагающий принцип законности, содержится важное положение: применение уголовного закона по аналогии не допускается. Законодатель исключает возможность привлечения кого-либо к уголовной ответственности за сходные, но не предусмотренные прямо в УК деяния, исключая тем самым всякую возможность произвола.
Принцип равенства граждан перед законом (ст.4 УК РФ) означает, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, национальности, имущественного и служебного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Любое лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к ответственности за содеянное.
Принцип вины (ст. 5 УК РФ) предполагает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те действия (либо бездействие) и наступившие вредные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) воплощается в том, что наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, подлежащие применению к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Определяя меры уголовно - правового воздействия, следует исходить из того, что как чрезвычайно суровая, так и чрезвычайно мягкая мера ответственности будет несправедливой не только по отношению к виновному, но и в целом, к обществу. Любое воздействие должно быть применено в той мере, в какой способно исправить лицо, чтобы оно воспринимало наказание за содеянное как необходимую реакцию на его противоправное поведение. И это воздействие должно способствовать его исправлению.
Принцип справедливости закрепляет также положение, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Принцип гуманизма (ст.7 УК РФ) предполагает, что наказание и иные меры уголовно - правового воздействия, применяемые к лицам, совершившим преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.. Принцип гуманизма заключается в том, что правовое воздействие на лиц, совершивших преступление, не преследует цель возмездия. Напротив, устанавливая наказание виновному, уголовный закон требует, чтобы каждое из них преследовало цель исправления осуждённого, и тем самым оказывало предупредительное воздействие на других лиц.
Преступление – один из важнейших институтов уголовного права. В науке преступление рассматривается как сложное и разноплановое социальное явление, которое анализируется с точки зрения его социально - правовой сущности и содержания, а также правовой формы и места в системе противоречий.
В части первой ст. 14 УК РФ, озаглавленной "Понятие преступления", оно определено как "совершённое виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания".
Преступление всегда представляет собой деяние (действие или бездействие). Как действие, так и бездействие образуют волевой поступок человека, обусловленный определённой мотивированностью и проявлением свободы воли лица. Поведение бессознательное либо под влиянием непреодолимой силы исключает преступление.
Не являются также деянием психические процессы, происходящие в сознании лица, в связи с чем различные мысли, взгляды и даже намерения, сколь бы порочны они ни были, не могут быть признаны преступным деянием.
Такое положение в настоящее время является общепринятым в науке уголовного права. Вместе с тем, так было не всегда. Например, в древнегерманском праве не проводилось различия между кражей задуманной и совершённой: "Если ты не совершил задуманную тобой кражу только ради страха, то ты всё - таки совершил её своим помыслом".1
Преступление как правовое явление характеризуется определёнными признаками, которые представляют существенные стороны данного явления.
Можно выделить следующие признаки преступления:
Общественная опасность. Этот признак деяния выражается в причинении ущерба каким – либо законным интересам, охраняемым уголовным правом.
Например, кража наносит ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хотя и подпадает под какой - либо состав преступления, но не обладает признаком общественной опасности, не является преступлением.
Чем же определяется общественная опасность?
Во-первых, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опасней кражи одного. Во-вторых, способом совершения преступления: с насилием или без него, группой лиц или индивидуально, с оружием или без него. В-третьих, мотивами к совершению преступления. Всегда будут строже наказываться деяния, совершённые из корысти, мести, желания скрыть другое преступление.
В-четвёртых, временем и обстановкой совершения деяний. Значительно отягощается степень деяний, совершённых не в мирное время, в нормальной обстановке, а во время войны, боевых действий, общественного бедствия, чрезвычайного положения.
Противоправность. Это означает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, в противном случае, каким бы общественно опасным не был поступок человека, он не будет считаться преступлением.
Например, поступок мужа, который оставил свою жену с грудным ребёнком без средств существования аморален и антисоциален, однако он не предусмотрен Уголовным кодексом РФ и, следовательно, не может считаться преступлением.
Виновность. Этот признак означает, что общественно опасное и противоправное деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно было виновно, то есть совершенно осознано т.е. умышленно или по неосторожности. Виновным может быть признано только такое лицо, которое в силу своего возраста и психического состояния способно не только оценивать своё поведение, но и отдавать отчёт своим поступкам, а также руководить ими.
Наказуемость. Под этим признаком преступления понимают возможность назначения наказания за совершение каждого преступления. Уголовная наказуемость является признаком, отличающим преступление от иных правонарушений.
Таким образом, преступлением, по уголовному законодательству РФ, признаётся общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние, запрещённое законом под угрозой наказания, совершаемое путём действия или бездействия.
В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступные деяния классифицируются на:
1) преступления небольшой тяжести;
2) преступления средней тяжести;
3) тяжкие преступления;
4) особо тяжкие преступления.
Согласно ст. 15 УК РФ, преступлениями небольшой тяжести признаются деяния, совершённые умышленно или по неосторожности, за которые максимальное наказание, предусмотренное статьёй Особенной части УК, не превышает двух лет лишения свободы (например, побои – ст. 116 УК; оставление в опасности – ст. 125 УК).
К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы и неосторожные деяния, за совершения которых превышает два года лишения свободы (например, кража - часть первая ст. 158 УК; нарушение авторских и смежных прав - часть вторая ст. 146 УК).
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за которые максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы (например, массовые беспорядки - ст.212 УК; терроризм - часть первая ст.205 УК).
К числу особо тяжких преступлений закон относит только деяния, совершённые умышленно, максимальное наказание за которые предусматривает лишение свободы на срок свыше десяти лет, или иное более тяжкое наказание (например, убийство - ст.205 УК; диверсия - ст.281 УК).
Дополнительным показателем, способствующим более точной классификации преступлений, является форма вины. Так, преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими могут быть как умышленные, так и неосторожные преступления. Особо тяжкие преступления могут совершаться только умышленно.
Значение деления преступлений на категории в зависимости от степени их общественной имеет не только теоретический, но и практический характер. Отнесение деяния, совершённого лицом, к той или иной категории может иметь такие правовые последствия, как определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы, влияние на определение размера наказания при назначении наказания по совокупности преступлений, на правила условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, погашение и снятие судимости и т.д.
Понятие состава преступления – специфическое юридическое понятие, одна из сравнительно новых категорий уголовного права. Несмотря на то, что в практике широко применяется категория "состав преступления" (например, одним из оснований прекращения уголовного дела является отсутствие в деянии состава преступления) уголовному праву такая конструкция незнакома, то есть в Уголовном кодексе нет определения состава преступления. Это делает теория и практика.
Состав преступления есть система объективных и субъективных элементов деяния, признаки которых предусмотрены как в гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых норм.Состав преступления состоит из четырёх подсистем: объекта преступления, объективной стороне преступления, субъекта преступления, субъективной стороны преступления.
Состав преступления служит основанием уголовной ответственности. В случае отсутствия какого-либо элемента состава преступления уголовная ответственность наступить не может. Например, если преступление совершено невменяемым человеком, другими словами, отсутствует субъект преступления, приговор в его отношение вынесен быть не может, он не привлекается к уголовной ответственности.
Как известно, общество как система состоит из граждан и связей между ними, которые называются общественными отношениями. Наиболее значимые из них охраняются государством с помощью уголовного права от различного рода посягательств.
Объект преступления – это охраняемые уголовным правом общественные отношения, сложившиеся в обществе, интересы и блага, против которых направлено одно или несколько преступлений.
Круг общественных отношений, охраняемых уголовным законом динамичен. Он изменяется во времени в зависимости от того, какие новые отношения складываются в обществе в сфере политики, экономики и других социальных сферах. А далее определение объекта преступления зависит от того, какие новые общественные отношения нуждаются в защите уголовно-правовыми средствами. Определив эти общественные отношения, законодатель вводит в Уголовный кодекс соответствующие нормы.
Объект преступления нужно отличать от предмета преступления. Предмет преступления – элемент, часть объекта преступления, воздействуя на который преступник причиняет вред общественным отношениям. Например, в случае кражи объектом преступления являются отношения собственности, а предметом - похищенное имущество. Довольно часто при совершении преступления предмету не причиняются никакого вреда. Наоборот, вор заинтересован в сохранности вещи, в то время как общественным отношениям (объекту) всегда наносится ущерб.
Предмет преступления надо отличать от орудий и средств совершения преступления. Если материальная вещь внешнего мира используется при совершении конкретного преступления, то это-орудие или средство. Например, оружие, используемое при бандитском нападении. Если же совершается хищение огнестрельного оружия, то это-предмет конкретного преступления.
Объективная сторона преступления. Чтобы причинить вред общественным отношениям, человек обязательно должен допустить общественно опасное поведение. Данное поведение имеет внешнее проявление, доступное восприятию обществом. Например, это удар ножом, оставление в опасности лица, нуждающегося в немедленной помощи. ч
Объективная сторона преступления – это внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в определённых условиях, месте, времени и причиняющего вред общественным отношениям.
Как только что было отмечено, в качестве признака объективной стороны, деяние может выступать в двух формах: преступного действия и преступного бездействия.
Преступное действие – это активное поведение лица, запрещённое уголовным законом. Преступное бездействие - это пассивное поведение лица, запрещённое уголовным законом.
Субъективная сторона преступления. Это признаки характеризующие внутреннюю сторону преступления , т.е. психическое отношение лица к совершённому им преступлению. Признаками субъективной стороны являются вина (умысел или неосторожность) , мотив и цель совершения преступления.
Вина – это обязательный признак субъективной стороны.
Вина – это психическое отношение лица к совершенному или общественно опасному деянию и его последствиям. В уголовном законе различают две формы вины – умысел и неосторожность.
В свою очередь, умысел делится на прямой и косвенный. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия (бездействия), предвидело его общественно опасные последствия и желало этих последствий. Косвенный умысел характеризуется тем, что виновный сознает общественно опасный характер совершаемого деяния, предвидит наступление общественно опасных последствий и сознательно допускает их наступление (но не желает) либо относится к ним безразлично.
Совершение общественно опасного деяния по легкомыслию или по небрежности образует неосторожное преступление. В соответствии со ст.26 УК РФ, преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но без достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможность наступления опасных последствий, хотя при необходимой внимательности должно и могло было эти последствия предвидеть.
Наряду с виной субъективную сторону преступления образуют мотив и цель. Мотив – это обусловленное потребностями и интересами внутреннее осознанное побуждение, которым руководствуется субъект при совершении преступления. Цель – мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится виновный при совершении преступления.
Субъектомпреступления может быть только физическое лицо. Уголовная ответственность юридических лиц исключается. Однако не всякое физическое лицо может нести уголовную ответственность, а лишь тот, кто достиг определенного физического, психического и социального развития, кто сознает общественную значимость своих действий и может правильно ориентироваться в происходящих явлениях окружающей действительности. Эти качества определяются наличием у лица вменяемости и с учетом достижения им определенного возраста, с которого может наступить уголовная ответственность.
Вменяемость – это способность человека отдавать отчет в своих действиях руководить им. Вина как в форме умысла, так и в форме неосторожности исключается во всех случаях, когда лицо в момент совершения деяния в силу своего психического состояния не осознавало характера своих действий или бездействия или не могло ими руководить. Виновным может быть признано лишь вменяемое лицо, которое действовало осмысленно, по своему разумению. Таким образом, вменяемость выступает как одно из необходимых условий привлечения лица к уголовной ответственности.
Невменяемость– это неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния на момент совершения общественно опасного деяния. Лицо, признанное невменяемым, не является субъектом преступления, и, следовательно, в его действиях отсутствует состав преступления. Лица, совершившие общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не могут быть привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты уголовному наказанию. Таким лицам могут быть назначены судом принудительные меры медицинского характера.
Способность осознавать свои действия и руководить ими возникает у психически здоровых людей не с момента рождения, а по достижении определенного возраста. Это означает, что к этому моменту у человека накопился определенный жизненный опыт, более четко определились критерии восприятия окружающего мира, появилась способность осознавать характер своего поведения с точки зрения полезности или опасности для окружающих, оценивать ситуацию, в которую он попадает, и делать выбор: нарушать ли действующий запрет на совершение определенных поступков или воздержаться от такого шага. Такой оптимальный возраст наступает в 16 лет. К этому возрасту подросток достигает такой степени социальной зрелости, когда отвечать за свои поступки в уголовном порядке за все виды преступлений, а за некоторые из них даже в более раннем возрасте, с 14 лет.
Таким образом, субъект преступления – это лицо, совершившее виновное уголовно-противоправное деяние и способное нести уголовную ответственность, т.е. достигшее определенного возраста и вменяемое.
Уголовное наказание является важным средством, которое использует наше государство в борьбе с преступностью. Оно является одной из мер государственного принуждения, применяемой к лицам, виновным в совершении преступлений. Нет преступления без наказания, равно как без преступления нет наказания. В этом находит свое отражение принцип неотвратимости ответственности за каждое совершенное преступление. Таким образом, наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающая в предусмотренном законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
Уголовное наказание как вид государственного принуждения характеризуется рядом признаков, которые следует рассматривать в совокупности.
1. Наказание носит публичный характер. Признание определенных общественно опасных деяний преступными и наказуемыми является исключительным правом государства. Назначается наказание всегда от имени государства.
2. Уголовное наказание предусмотрено только в уголовном законодательстве. Суд применяет лишь то наказание и в тех пределах, которые предусмотрены санкцией уголовного закона. Суд не может расширить пределы санкции, но в исключительных случаях может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом (ст. 64 УК)
3. Наказание заключает в себе государственное порицание как деяния, так и личности виновного. Назначение виновному наказания означает, что ему от имени государства дана отрицательная морально-политическая оценка. Она закреплена в обвинительном приговоре суда.
4. Уголовное наказание порождает судимость, т.е. юридическое последствие осуждения за преступление, которое заключается в определенных ограничениях прав осужденного, которые не входят в содержание наказания.
5. Уголовное наказание носит строго личный характер. Оно направлено только против самого преступника и ни при каких обстоятельствах не может быть применено к родным или близким преступнику лицам. В частности, конфискации подлежит только то имущество, которое является личной собственностью осужденного (ст. 52 УК).
Уголовное наказание по своему содержанию более сурово, выражается в большом ограничении прав виновного лица и рассматривается как принудительное средство борьбы с преступностью.
Целью наказания» является не только кара за совершенное преступление, но и исправление осужденных. Наказание предполагает также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Уголовное законодательство РФ содержит исчерпывающий перечень наказаний, которые может назначить суд за совершенное виновным преступление. Виды наказаний расположены в определенном порядке, от более легкого к более суровому. Это:
1) штраф;
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность;
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
4) обязательные работы;
5) исправительные работы;
6) ограничения по военной службе;
7) ограничение свободы;
8) арест;
9) содержание в дисциплинарной воинской части;
10) лишение свободы на определенный срок;
11) пожизненное лишение свободы;
12) смертная казнь.
Статья 45 УК РФ все виды наказания делит на основные и дополнительные. К основным наказаниям, которые применяются только самостоятельно и не могут присоединяться к другим наказаниям, относятся: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
Дополнительными наказаниями, которые могут назначаться только в сочетании с основными, являются: лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества.
Вместе с тем, в данной статье УК подчеркивается, что такие наказания, как штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.
Таковы общие черты российского уголовного права на современном этапе. В нём есть всё необходимое и достаточное для успешной борьбы с преступностью. Надо только чтобы государство и общество проявило достаточную волю и настойчивость в раскрытии преступлений и предании преступников суду.
Литература:
Полосин Н. В., Скворцова С. А. Уголовное право России: Учебное пособие. М., 2004
Уголовное право России. Общая часть: Учебник /Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М., 2004
Уголовное право России в вопросах и ответах. Учебное пособие. М.,2010
Уголовное право России. Учебник. Под редакцией А.И. Рарога . М.,2010
Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов /Отв. ред. И. Я. Казаченко и др. М., 1998
Источники и учебная литература по всему курсу
Конституция Российской Федерации. М.:2004,- 48с.
Гражданский кодекс РФ. Ч. I, II, III, IУ.
Уголовный кодекс РФ. М., 2009.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. М., 2002.
Трудовой кодекс Российской Федерации.Новая редакция. М.: 2006.
Жилищный кодекс Российской федерации.-М.:2005.
Закон РФ «О защите прав потребителей». М., 2000.
Закон РФ «О милиции». М., 2000.
Лесной кодекс Российской Федерации. -М.: 2007.
1. Основы правоведения: Учебное пособие для студентов всех специальностей.Отв. ред.В.М.Кузавков; Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия.-Спб.:2003.-348 с.
2. Правоведение:Учебник для студентов технических вузов/Под ред. В.Н.Гуреева.-М.: Высшая школа,2005, 400с.
3. Правоведение:Учебник./Под общ.ред.проф.М.Б.Смоленского.-3-е изд.,испр.и доп.-М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,2009.-480с.
4. Балашов А.И.,Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2005.-512с.
5. Правоведение. Методическое пособие для студентов всех факультетов и форм обучения.Изд.ЛТА.СПБ., 2- е изд., 2000;
Дополнительная литература, имеющаяся в библиотеке ЛТА:
Боголюбов С.А. Земельное право:Учебник для вузов.М.:2003, 432 с.
Бринчук М.М. Экологическое право. Изд.2-ое,М.: 2004, 670с.
Выдрин И.В.Муниципальное право России: Учебник для вузов.М.: 2001, 359 с.
Дата добавления: 2014-12-05; просмотров: 1363;